第三篇 刑事法律制度
刑法第三章
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刑法第三章
《刑法第三章》是中华人民共和国刑法的第三个章节,主要涉及的内容是罪与刑的关系。
该章节共分为四节,分别是罪与刑的关系、刑的种类、刑的适用原则和刑的量刑。
第一节“罪与刑的关系”主要规定了罪与刑的基本原则,即罪有应得的刑罚。
该节还规定了判决时应考虑的因素,如犯罪的性质、情节、动机等。
第二节“刑的种类”详细列举了中华人民共和国刑法规定的刑罚种类:死刑、无期徒刑、有期徒刑、拘役、管制、缓刑、罚金和剥夺政治权利。
该节还规定了这些刑罚的基本内容和适用条件。
第三节“刑的适用原则”规定了判决时应考虑的适用原则,如法定刑的原则、罪刑相当原则、从轻、减轻、从重和加重等原则。
第四节“刑的量刑”详细规定了刑的量刑标准和适用方法,包括从轻、减轻、从重和加重的具体方法,以及刑罚的执行和改变等相关规定。
总之,《刑法第三章》是中华人民共和国刑法中关于罪与刑的关系的核心章节,对于司法实践具有重要意义。
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我国的刑事法律制度
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我国的刑事法律制度刑事法律制度是维护社会秩序、保障公民权利、打击犯罪的重要法律体系。
它涵盖了一系列的法律规定、原则和程序,旨在确保公平正义的实现,维护社会的稳定与安宁。
我国刑事法律制度的基本原则包括罪刑法定原则、刑法适用平等原则和罪责刑相适应原则。
罪刑法定原则要求,法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。
这一原则保障了公民的权利,避免了随意定罪的可能性。
刑法适用平等原则强调,对任何人犯罪,在适用法律上一律平等,不允许任何人有超越法律的特权。
无论是达官显贵还是普通百姓,在刑法面前都应平等对待,这体现了法律的公正性。
罪责刑相适应原则指出,刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。
犯罪行为的性质、情节、社会危害程度等因素都会影响刑罚的轻重,以实现公平合理的处罚。
在犯罪构成方面,我国刑法规定了犯罪的主体、主观方面、客体和客观方面等要素。
犯罪主体包括自然人、单位等。
自然人需要达到一定的刑事责任年龄和具备刑事责任能力才能承担刑事责任。
刑事责任年龄根据不同年龄段划分为完全不负刑事责任、相对负刑事责任和完全负刑事责任。
犯罪的主观方面包括故意和过失。
故意犯罪是明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生;过失犯罪则是应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免。
犯罪客体是指刑法所保护而为犯罪行为所侵害的社会关系。
犯罪的客观方面则是指犯罪行为的客观表现,如行为、结果等。
刑罚是刑事法律制度中的重要组成部分。
我国的刑罚体系包括主刑和附加刑。
主刑有管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。
管制是对犯罪分子不实行关押,但限制其一定自由,依法实行社区矫正的刑罚方法。
拘役是短期剥夺犯罪分子人身自由,就近实行劳动改造的刑罚方法。
有期徒刑是在一定期限内剥夺犯罪分子的人身自由,并实行劳动改造的刑罚方法。
无期徒刑则是剥夺犯罪分子终身自由,并实行劳动改造的刑罚方法。
刑法基本理论--注册税务师考试辅导《税收相关法律》第三篇第一章讲义1
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正保远程教育旗下品牌网站美国纽交所上市公司(NYSE:DL)中华会计网校会计人的网上家园注册税务师考试辅导《税收相关法律》第三篇第一章讲义1刑法基本理论第三篇刑事法律制度从近几年考试情况来看,刑事法律制度部分所占分值比重约为10%左右,重点掌握《刑法修正案(八)》内容,考试重点向第二章、第三章转移。
第一章刑法基本理论考情分析本章的重点内容:刑法的基本原则和追诉时效;犯罪的概念及其特征;犯罪构成;故意犯罪过程中的犯罪形态;共同犯罪;罪数。
本章考查基本理论知识,平均分值分2左右。
第一节刑法概述一、刑法的解释刑法解释按其效力分为立法解释、司法解释和学理解释三种。
立法解释,具有与法律同等的效力;司法解释,具有普遍适用的效力;学理解释,没有法律效力。
二、刑法的效力1.属地主义原则,规定了属地管辖权:凡在我国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,一律适用我国《刑法》。
凡在我国船舶或者航空器内犯罪的,也适用我国《刑法》。
犯罪行为或者结果有一项发生在我国领域内的,就认为是在我国领域内犯罪。
2.属人主义原则,规定了属人管辖权:中国公民在中国领域外犯《刑法》规定之罪的,适用我国《刑法》,但是按我国《刑法》规定的最高刑为3年以下有期徒刑的,可以不予追究。
如果是我国国家工作人员或者军人在我国领域外犯刑法规定之罪的,一律适用我国《刑法》。
3.保护主义原则,规定了保护管辖权:外国人在我国领域外对我国国家或者公民犯罪,而按《刑法》规定的最低刑为3年以上有期徒刑的,可以适用我国《刑法》。
但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。
4.普遍主义原则,普遍管辖原则:犯罪并非发生在中国领域内;犯罪并非由中国公民实施;罪行属于国际罪行(海盗)。
5.刑法的溯及既往的效力,简称溯及力,是指刑法对其生效以前未经审判或者判决尚未确定的行为是否适用的问题。
我国《刑法》在溯及力问题上采取从旧兼从轻原则。
(1)对于新中国成立后到现行《刑法》施行前的行为,如果当时的法律不认为是犯罪的,适用当时的法律(从旧);(2)如果当时的法律认为是犯罪的,依照现行《刑法》规定的追诉时效应当追诉的,按照当时的法律追究刑事责任,但是如果现行《刑法》不认为是犯罪或者处罚较轻的,适用现行《刑法》(从轻)。
刑事案件法律问题(3篇)
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第1篇一、引言刑事案件是涉及犯罪行为,依法应当追究刑事责任的事件。
在我国,刑事案件的处理严格遵循《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关法律法规。
本文将从刑事案件的定义、常见法律问题、处理程序等方面进行探讨。
二、刑事案件的定义刑事案件是指涉及犯罪行为,依法应当追究刑事责任的事件。
根据我国刑法的规定,犯罪是指违反刑法规定,危害国家、社会或者他人合法权益的行为。
刑事案件包括但不限于故意杀人、故意伤害、盗窃、抢劫、强奸、诈骗等。
三、刑事案件的常见法律问题1. 犯罪嫌疑人的权利保障问题在刑事案件的处理过程中,犯罪嫌疑人的权利保障是至关重要的。
根据我国刑事诉讼法的规定,犯罪嫌疑人享有以下权利:(1)知情权:犯罪嫌疑人有权了解自己的涉嫌罪名、案件进展情况等。
(2)辩护权:犯罪嫌疑人有权为自己辩护,委托律师进行辩护。
(3)上诉权:对一审判决不服的犯罪嫌疑人有权向上级人民法院提起上诉。
(4)申诉权:对生效判决不服的犯罪嫌疑人有权向有关机关提出申诉。
2. 证据问题证据是刑事案件定罪量刑的基础。
在案件处理过程中,常见的证据问题包括:(1)证据收集程序合法性:证据的收集必须符合法律规定,不得采取非法手段。
(2)证据真实性:证据必须真实可靠,不得伪造、篡改。
(3)证据关联性:证据与案件事实之间必须有合理的关联。
3. 犯罪嫌疑人、被告人脱逃问题犯罪嫌疑人、被告人脱逃是刑事案件处理过程中的一大难题。
脱逃问题可能导致案件无法顺利进行,影响司法公正。
为防止脱逃,我国法律规定了以下措施:(1)采取强制措施:对可能脱逃的犯罪嫌疑人、被告人,依法采取逮捕、监视居住等强制措施。
(2)加强监管:对在押犯罪嫌疑人、被告人加强监管,防止其脱逃。
(3)建立追逃机制:对脱逃的犯罪嫌疑人、被告人,及时启动追逃程序,将其捉拿归案。
4. 量刑问题量刑是刑事案件处理的核心问题。
常见的量刑问题包括:(1)量刑标准:根据我国刑法的规定,对各种犯罪行为规定了相应的刑罚。
我国的刑事法律制度
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我国的刑事法律制度刑事法律制度是一个国家法律体系中的重要组成部分,它涉及到国家对违法犯罪行为的惩治与制裁。
我国的刑事法律制度建立在中国共产党的领导下,以中华人民共和国宪法为基础,严守法治原则,保障国家安全和公民的合法权益。
本文将从刑事法律制度的基本原则、法律适用、刑罚种类和程序保障四个方面,对我国的刑事法律制度进行分析和阐述。
一、基本原则(1) 法律面前人人平等原则在我国刑事法律制度中,法律面前人人平等是最基本的原则之一。
这一原则意味着无论国家地位、身份、财富或其他因素,每个人都应当在法律面前平等受到对待,不论是犯罪嫌疑人还是被害人。
(2) 罪刑法定原则罪刑法定原则是指在我国刑事法律制度中,对犯罪行为的认定以及刑罚的决定必须严格依照法律规定进行。
没有法律明文规定的行为不能构成犯罪,法律也要明确规定相应的处罚。
(3) 纯法理解释原则刑事法律制度中,纯法理解释原则是指法官或其他司法作用人员在处理刑事案件时,必须严格依据法律的规定进行判断和裁决,不能凭个人主观臆造或片面地理解法律。
二、法律适用我国的刑事法律制度将犯罪行为分为犯罪和轻微犯罪两大类,依据犯罪行为的性质和严重程度,确定了不同的法律适用方式。
对于犯罪行为,我国采取了主要依赖刑法来进行惩治的方式。
而对于轻微犯罪行为,我国采取的是主要依赖治安管理处罚法来进行管理和惩罚的方式。
三、刑罚种类我国的刑事法律制度中,刑罚种类主要包括有期徒刑、无期徒刑、死刑以及罚金等。
对于不同的犯罪行为,根据其性质和认定结果,法庭将根据法律规定进行相应的量刑,并确定相应的刑罚类型。
四、程序保障我国刑事法律制度注重程序保护,特别是对于犯罪嫌疑人和被告人的权益保障。
在刑事诉讼中,我国规定了犯罪嫌疑人和被告人的诉讼权利,包括知情权、辩护权、质证权等,以保证诉讼的公平和合理进行。
总结我国的刑事法律制度具有一系列的基本原则,如法律面前人人平等、罪刑法定和纯法理解释等。
在法律适用方面,我国划分了犯罪和轻微犯罪两大类行为,并采取相应的法律适用方式。
刑事法律案例分析(3篇)
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第1篇一、案件背景张某某,男,35岁,某市居民。
因与邻居李某某(女,32岁)发生纠纷,于2021年5月20日傍晚,在双方住所楼下发生肢体冲突,导致李某某重伤。
案发后,张某某主动投案,如实供述了自己的犯罪行为。
二、案件事实1. 纠纷起因:张某某与李某某系邻居,平日里关系尚可。
2021年5月20日,双方因房屋装修噪音问题发生争执。
李某某认为张某某装修噪音过大,影响其休息,而张某某则认为李某某故意找茬。
2. 冲突过程:双方在争执过程中,情绪激动,张某某用手推搡李某某,李某某随即反击。
在扭打过程中,张某某用拳头连续击打李某某头部,致其头部受伤。
3. 伤害后果:经法医鉴定,李某某头部受伤,构成重伤二级。
4. 案件处理:张某某在案发后主动投案,如实供述了自己的犯罪行为。
公安机关依法对其采取刑事拘留措施,并移送检察机关审查起诉。
三、法律分析1. 故意伤害罪的构成要件:根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条规定,故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
张某某故意伤害李某某,致其重伤,符合故意伤害罪的构成要件。
2. 自首情节:根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,可以从轻或者减轻处罚。
张某某在案发后主动投案,如实供述了自己的犯罪行为,属于自首,可以从轻或者减轻处罚。
3. 量刑情节:根据《中华人民共和国刑法》第六十八条规定,犯罪分子有揭发他人犯罪行为,查证属实的,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件等立功表现的,可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
本案中,张某某没有揭发他人犯罪行为或者提供重要线索,不构成立功。
四、判决结果法院经审理认为,张某某故意伤害他人身体,致一人重伤,其行为已构成故意伤害罪。
鉴于张某某具有自首情节,依法可以从轻处罚。
综合考虑张某某的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度,法院依法判处张某某有期徒刑三年。
五、案例分析1. 邻里纠纷的处理:本案中,张某某与李某某因邻里纠纷发生肢体冲突,最终导致李某某重伤。
中国法制史之封建社会的法律制度(三)
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封建制后期法律制度 第⼀节法制指导思想 ⼀、元朝的法制指导思想 1、附会汉法。
其法律总的倾向是遵⽤汉法,但⼜保持了明显的民族⾊彩。
以附会汉法为⽴法的指导思想,在沿⽤蒙古习惯法的同时,⼤量参照唐宋之制,建⽴了具有特⾊的法律体系。
2、分⽽治之。
按民族及地域的不同,将社会成员划分为不同的等级。
各级僧侣都享有法律上的特权,使元朝法律的不平等性更加突出。
⼆、明朝的法制指导思想 1、刑乱国⽤重典。
2、重典治吏。
明朝重典治国包括治吏和治民两个⽅⾯,⽽侧重点⼜在治吏。
三、清朝的法制指导思想 1、详译明律,参以国制。
这⼀思想的内涵在于⾸先要全⾯理解、吸收以明律为代表的汉族法律⽂化、法律制度,然后再根据满族⾃⾝的特点及清朝社会的现实,制定出⼀套既能体系儒家传统⽂化的基本精神,⼜适合清朝政治统治的法律体系和法律制度。
2、尚德缓刑。
第⼆节⽴法活动 ⼀、元朝⽴法概况 1、元朝第⼀部成⽂法典《⾄元新格》 2、体例模仿唐宋旧律的法典《⼤元通制》元英宗⾄治三年(公元1323年)修订了⼀部较为完备的法典——⼤元通制。
这部法典共⼆千多条,分制诏、条格、断例、别类四部分;其篇⽬仿唐宋旧律分为名例、卫禁、职制、祭令等20篇。
较为全⾯地反映了元朝法制的基本情况。
3、地⽅政府纂辑的法令法规汇编:元典章 其全称为《⼤元圣政国朝典章》。
这是当时地⽅政府对⾄元以来到英宗⾄治时期约五⼗年时间有关政治、经济、军事、法律等⽅⾯的圣旨条例的汇编。
⼆、明朝⽴法概况 1、⼤明律。
改唐宋旧律的传统,形成了以名例、吏、户、礼、兵、刑、⼯等七篇为构架的格局。
与明朝取消宰相制度,强化六部职能的体制变⾰相适应的。
表明了法律与政治制度戚戚相关的联系。
2、明《⼤诰》其主要内容为惩治⾂民各种典型犯罪的案例及朱元章发布的训词诫令,是明朝具有特别法性质的重刑法令和案例,充分体现了重典治世的思想。
3、编例。
明朝例分为两类,⼀种是作为判案依据的典型判例,⼀种是单⾏成例。
刑法学辅导:刑事法律制度-fashuo.doc
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一、罪名(一)夏、商的主要罪名《左传》曾引用《夏书》说,夏时有“昏、墨、贼、杀”的规定,“已恶而掠美为昏,贪以败官为墨,杀人不忌为贼”。
即“昏”是自己做了坏事而又掠他人之美名;“墨”是贪得无厌,败坏官位;“贼”是肆无忌惮地杀人,按照夏朝法律的规定,这三种犯罪,都要处死。
夏朝在长期的法律实践中逐渐形成了一些较为固定的罪名。
“不用命”或“不恭命”即不执行王命者,在土地神前处死。
夏朝还有“不孝”、“失天时”“淫朋阿比”等等罪名。
商朝的罪名已明显多于夏朝,其中最为突出的是对于政治性犯罪的惩罚。
除了同夏朝一样严惩违抗王命的行为之外,最引人注目的是镇压“乱政”罪和“疑众”罪,后世历代王朝大都在不同程度上和不同形式上以此来诛杀异已,这也是中国传统法律的主要特点之一。
(二)西周的主要罪名西周的罪名比商朝更为发达,大体而言可以分为三类:一是政治性犯罪,如违抗王命罪;二是破坏社会秩序、侵犯人身财产等方面的犯罪;三是渎职方面的犯罪,如司法官的“五过”。
西周时期还对司法官违法规定了明确的刑事责任:“五罚不服,正于五过”。
所谓“五过”,其具体内容是(1)“惟官”,指畏权势而枉法;(2)“惟反”指报私怨而枉法;(3)“惟内”,是指为亲属裙带而徇私;(4)“惟货”指贪赃受贿而枉法;(5)“惟来”,指受私人请托而枉法。
凡此五者出入人罪,皆以其罪罪之。
二、刑罚(一)“五刑”中国古代的常用刑或正刑,在其成熟时期都是五种,通称为“五刑”,其历史发展分为奴隶制五刑与封建制五刑两大阶段。
1.奴隶制五刑的基本内涵所谓奴隶制五刑,是指中国奴隶制时代长期存在的墨、劓、刖、宫、大辟等五种常用刑。
墨刑,又称黥刑,是在罪人面上或额头上刺字,再染上墨,作为受刑人的标志。
这种墨刑既是刻人肌肤的具体刑,又是使受刑人蒙受耻辱、使之区别于常人的一种耻辱刑。
墨刑是奴隶制五刑中最轻的一种刑罚。
劓刑,即割去受刑人的鼻子。
鼻子是人的重要器官,而且与人的尊严密切相关。
刑事诉讼法
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中华人民共和国刑事诉讼法来源:中国人大网日期:2018-07-09 10:52(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过根据1996年3月17日第八届全国人民代表大会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》第一次修正根据2012年3月14日第十一届全国人民代表大会第五次会议《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》第二次修正)第一编总则第一章任务和基本原则第一条为了保证刑法的正确实施,惩罚犯罪,保护人民,保障国家安全和社会公共安全,维护社会主义社会秩序,根据宪法,制定本法。
第二条中华人民共和国刑事诉讼法的任务,是保证准确、及时地查明犯罪事实,正确应用法律,惩罚犯罪分子,保障无罪的人不受刑事追究,教育公民自觉遵守法律,积极同犯罪行为作斗争,维护社会主义法制,尊重和保障人权,保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利,保障社会主义建设事业的顺利进行。
第三条对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审,由公安机关负责。
检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉,由人民检察院负责。
审判由人民法院负责。
除法律特别规定的以外,其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。
人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼,必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。
第四条国家安全机关依照法律规定,办理危害国家安全的刑事案件,行使与公安机关相同的职权。
第五条人民法院依照法律规定独立行使审判权,人民检察院依照法律规定独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。
第六条人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼,必须依靠群众,必须以事实为根据,以法律为准绳。
对于一切公民,在适用法律上一律平等,在法律面前,不允许有任何特权。
第七条人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼,应当分工负责,互相配合,互相制约,以保证准确有效地执行法律。
第八条人民检察院依法对刑事诉讼实行法律监督。
第九条各民族公民都有用本民族语言文字进行诉讼的权利。
第三章 秦汉时期法律制度
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焚书 坑儒 法家极权思想的必 然体现
(二)汉朝法制指导思想的演变
第一阶段:汉初黄老思想为主 无为而治和与民休息 文武并用和德刑相济 约法省刑和罚不患薄
陆贾:“道莫大于无为,行莫大于敬谨”(《新语》) 贾谊:“夫礼者禁于将然之前,而法者禁于已然之后。”
秦至汉初法制指导思想的转变原因 历史教训 社会状况 统治集团
第二类 第三类 第四类 第五类 第六类
《法律答问》 《封诊式》 《为吏之道》 《语书》 《日书》甲 《日书》乙
官方对法律的解释说明。 关于审判原则、诉讼程序和案例等法律文书。 各级官吏遵守的一些行政规则和要求。 地方长官发布的具有法律效力的文告。 类似后世农历、卜筮的书籍。
2、汉朝时期的立法活动:
问题: 从制度层面上说,“亲属相隐”制度经历了一个怎样的发展 阶段? 从思想层面上说,“亲亲相隐”体现了什么样的立法观念?
1935年《中华民国刑事诉讼法》将相隐的范围扩大至五等 亲以内的血亲,三等亲以内的姻亲。1945年的《中华民国 刑事诉讼法》第167条规定了亲属的证言特免权。第169 条规定了职业关系特免权。 我国刑法第307条规定“妨害作证罪”及“帮助毁灭、伪 造证据罪”,第310条规定“窝藏、包庇罪”:基本上将 亲属在一定范围内的容隐行为排除在合法范围之外。 我国刑事诉讼法第48条规定:“凡是知道案件情况的人, 都有作证的义务”。
本章讲授内容
一、秦汉时期法制指导思想的演变a
二、秦汉时期的立法概况b
三、秦汉时期主要法律制度的发展c
四、秦汉时期的诉讼审判制度d
一、秦汉法制指导思想 的演变
(一)秦朝奉行法家思想作为治国策略
1、“事统上法”“法令由一统”
2、“事皆决于法”
3、严刑峻法
注税税收相关法律·王燕习题班·第三篇-刑事法律制度(1)
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第三篇刑事法律制度第一部分历年真题2010年刑事法律制度共17分(单选题5分,多选题6分,不定项选择题6分)一、单项选择题(共40题,每题l分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.甲与乙有仇,指使丙寻机报复。
一日,丙知乙一人在家,便携匕首前往。
途中被一卡车撞伤,报复计划失败。
丙的行为在刑法上属于()。
(2009年)(第一章)A.犯罪预备 B.犯罪中止 C.犯罪未遂 D.犯罪既遂【答案】A【解析】本题考查的是犯罪的停止形态。
犯罪预备需要具备的条件是行为人主观上为了犯罪,客观上实施了预备行为,如准备工具、制造条件等,事实上未能着手实行犯罪,最后未能着手实行犯罪是由于行为人意志以外的原因而未着手实行犯罪。
本题中,丙还未真正实行杀乙的行为,只是在去乙家的路上,因行为人以外的原因而未能实行杀人行为,符合犯罪预备的条件,故本题答案为A。
2.根据《刑法》的规定,对于预备犯,可以比照()从轻、减轻处罚或者免除处罚。
(2009年)(第一章)(3次)A.中止犯 B.既遂犯 C.实行犯 D.未遂犯【答案】B【解析】本题考查故意犯罪中的形态。
根据《刑法》规定,对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。
故本题答案为B。
【相关链接】【例题】犯罪行为自着手实施到由于某种原因终止以前,一直处于持续过程中的犯罪形态是()。
(2008年)(第一章)A.连续犯 B.牵连犯 C.继续犯 D.惯犯【答案】C【解析】继续犯,也称持续犯,是指犯罪行为自着手实行到由于某种原因终止以前,一直处于持续过程中的犯罪形态。
故选C。
3.根据刑法理论,实施一个行为,同时触犯数个不同罪名的犯罪形态是()。
(2010年)(第一章)A.结合犯 B.牵连犯 C.想象竞合犯 D.吸收犯【答案】C【解析】A项结合犯:数个原本独立的犯罪行为,根据刑法的明文规定,结合成为另一独立的新罪的犯罪形态。
B项牵连犯:①必须基于一个最终的犯罪目的;②必须具有两个以上相对独立的危害行为;③牵连犯所包含的数个危害行为必须具有牵连关系;④牵连犯的数个行为必须触犯不同罪名。
刑事法律典型案例(3篇)
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第1篇一、案件背景某市某区人民法院审理的一起故意伤害案件,案情如下:被告人李某,男,25岁,某市某区人。
被害人张某,男,28岁,某市某区人。
两人均为某市某区某公司的员工。
2018年6月,李某因工作上的矛盾与张某发生争执。
在一次争吵中,李某拿起身边的椅子向张某猛击,致使张某头部受到重创,经鉴定为重伤二级。
事发后,李某主动投案,并赔偿了张某的全部医疗费用。
二、案件审理过程1. 起诉与答辩某市某区人民检察院以故意伤害罪对李某提起公诉。
李某对自己的犯罪事实供认不讳,并表示愿意接受法律的制裁。
2. 庭审过程(1)法庭调查在法庭调查阶段,法院依法传唤了李某、张某及证人,对案件事实进行了调查。
经调查,李某的行为符合故意伤害罪的构成要件。
(2)法庭辩论在法庭辩论阶段,公诉机关认为李某的行为严重危害了被害人的身体健康,依法应追究其刑事责任。
李某的辩护律师则认为,李某主动投案,并赔偿了被害人的全部医疗费用,具有一定的悔罪表现,请求法院从轻处罚。
(3)被告人陈述与悔过在被告人陈述与悔过阶段,李某对自己的犯罪行为表示悔过,并请求法院从轻处罚。
3. 法院判决某市某区人民法院经审理认为,被告人李某故意伤害他人身体,致一人重伤,其行为已构成故意伤害罪。
鉴于李某具有自首情节,且赔偿了被害人的全部医疗费用,法院决定对其从轻处罚。
最终,法院依法判处李某有期徒刑三年。
三、案例分析1. 案件性质本案是一起故意伤害案件,被告人李某故意伤害他人身体,致一人重伤,其行为已构成故意伤害罪。
2. 案件特点(1)案件涉及劳动者权益。
本案中,李某与张某均为公司员工,因工作矛盾引发犯罪,体现了劳动者权益保护的重要性。
(2)案件具有自首情节。
李某在犯罪后主动投案,并赔偿了被害人的全部医疗费用,具有一定的悔罪表现。
(3)案件具有调解的可能性。
在案件审理过程中,法院充分考虑了双方当事人的意愿,力求实现案结事了。
3. 案件启示(1)加强劳动者权益保护。
企业应建立健全劳动争议处理机制,保障劳动者合法权益。
法律基础—我国的刑事法律制度
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法律基础—我国的刑事法律制度我国的刑事法律制度我国的刑事法律制度是维护社会秩序、保护公民合法权益的重要法律体系。
本文将从刑事法律制度的基本原则、刑事责任、刑罚种类以及司法程序等方面进行探讨。
一、刑事法律制度的基本原则我国刑事法律制度的基本原则主要包括以下几点:1. 法律面前人人平等原则:即每个公民在刑事审判中都享有平等的法律地位和权利,不论其社会地位、财富状况等因素。
2. 罪刑法定原则:即刑法规定的犯罪与刑罚应当有明确的规定,法律禁止以法律之外的规范设定犯罪和刑罚。
3. 审判独立原则:即司法机关在审理刑事案件时应当独立行使审判权,不受任何非法干涉或影响。
4. 证据排除原则:即证据应当合法、合规,不能采用非法的证据形式,以保证刑事审判的公正性和合法性。
5. 刑罚个别化原则:即刑罚应根据犯罪的性质、情节以及犯罪人的主观恶性和社会危险性等因素个别确定。
二、刑事责任刑事责任是指对犯罪行为所产生的后果进行法律追究和惩处的制度。
我国刑事责任主要分为两种形式:刑事责任年龄和刑事责任能力。
1. 刑事责任年龄我国规定了刑事责任的年龄界定,即18周岁。
未满18周岁的人不承担刑事责任,而是纳入未成年人司法制度的范畴。
2. 刑事责任能力刑事责任能力是指个人在犯罪时所具备的心智能力和判断能力。
我国法律规定,具有完全刑事责任能力的年龄界定为16周岁。
但对于某些严重刑事犯罪行为,法律规定了特殊的刑事责任能力年龄界定。
三、刑罚种类我国刑罚种类繁多,根据犯罪的不同性质和情节,刑罚种类主要包括以下几种:1. 死刑:对于极其严重的犯罪行为,我国刑法规定了死刑作为最高刑罚。
在实际执行中,对死刑的适用会严格按照法律规定的情形和程序进行。
2. 有期徒刑:有期徒刑是指刑期在1年以上、20年以下的刑罚形式。
根据犯罪行为的不同情节,刑期可以从数年到数十年不等。
3. 短期拘役:短期拘役是指刑期在1年以下的刑罚形式,主要适用于轻微刑事犯罪行为或初犯。
刑法
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问题:14周岁生日当天投毒杀人的该不该定罪 周岁生日当天投毒杀人的该不该定罪? 周岁生日当天投毒杀人的该不该定罪
二、犯罪构成
自然 人主 体
刑事 责任 年龄
犯罪主体
分析:根据我国刑法第17条的规定 不满14 条的规定: 分析:根据我国刑法第 条的规定:不满
周岁的未成年人属于完全不负刑事责任的年龄 阶段,对于其所实施的危害社会的行为, 阶段,对于其所实施的危害社会的行为,一律 不追究刑事责任。根据有关司法解释, 不追究刑事责任。根据有关司法解释,刑事责 任年龄应当是以实足年龄即周岁来计算; 任年龄应当是以实足年龄即周岁来计算; 周岁一律按照公历的年、 周岁一律按照公历的年、月、日计算;每 日计算; 个月即满1周岁应以日计算 满12个月即满 周岁应以日计算,而且是从周岁 个月即满 周岁应以日计算, 生日的第2天零点起 才认为已满周岁。因此, 天零点起, 生日的第 天零点起,才认为已满周岁。因此, 本案中何某的投毒行为不构成犯罪。 本案中何某的投毒行为不构成犯罪。
我国的刑事法律制度
(1)犯罪的概念
是指刑法规定的具有 社会危害性并且应当受到 刑罚处罚的行为。
我国的刑事法律制度
(2)犯罪的特征 )
首先,严重的社会危害性。 首先,严重的社会危害性。 所谓社会危害性, 所谓社会危害性,是指行为对法律所保护 的社会关系所造成的这样或那样损害的特性。 的社会关系所造成的这样或那样损害的特性。 社会危害性是一切违法行为, 社会危害性是一切违法行为,包括犯罪行为的 共有的特征。 共有的特征。但据此无法将犯罪行为与一般违 法行为区分开。 法行为区分开。犯罪行为是违法行为中最重要 的部分, 的部分,其社会危害性程度要重于一般违法行 为,因而严重的社会危害性是犯罪的基本特征 之一。 之一。
第三章 秦汉时期法律制度
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四、秦汉时朝的司法制度
(一)司法机关:皇帝与三公九卿制、廷尉、郡守、县令(长)、乡(有秩、三老、 啬夫、游徼) (二)诉讼审判制度: 1、告与劾。讯。鞫。论。报。 2、秦代的公室告与非公室告。 3、汉代疑狱上报制度与录囚制度。
“县道官狱疑者各谳所属二千石,二千石以其罪名当报之;二千石做不能决者皆移送廷尉,廷 尉亦以罪名当报之;廷尉所不能决,谨具为奏,傅所当比律令以闻。” 定期不定期地对在监服刑犯人进行重新讯问,以期发现冤假错案并及时纠正的制度。
汉朝立法活动
时间 西汉初期 立法者 刘邦 萧何 内容 性质 约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵 临时性法令 罪,余悉除去秦法。” 九章律:《法经》六篇+户、兴、厩 汉初基本法典
叔孙通
武帝及西 汉中后期 张汤 赵禹
《傍章》18
《越宫律》27 《朝律》6
朝觐、参拜、祭祀及仪 仗等事宜之礼仪规章
宫廷警卫事务之法律 王侯大臣觐见朝贺奏事 制度之法律
第三章
秦汉时期的法律制度
本章讲授内容
一、秦汉时期法制指导思想的演变
二、秦汉时期的立法概况
三、秦汉时期主要法律制度的发展
四、秦汉时期的诉讼审判制度
一、秦汉法制指导思想的演变
(一)秦朝奉行法家思想作为治国策略
1、“事统于上”、“法令由一统”。 2、“事皆决于法”。 3、 严刑峻法、重刑主义。“秦法繁于秋荼、而网密于凝脂”。 4、 秦始王与李斯:法家极鼎盛时期——车同轨、书同文、统一 货币度量衡,“以法为教、以吏为师”,焚书坑儒,专制主义发展 到极致。
《推恩令》、《左官律》、《附益阿 单行性法规 党法》、《见知故纵法》、《沈命法》 东汉时期 光武帝 废除王莽之苛法; 多次颁布释奴令和减刑令
正律:萧何《九章律》 叔孙通《傍章》 单行律 张汤《越宫律》 赵禹《朝律》 《尉律》 《田律》 《上计律》 《酎金律》 《左官律》 《挟书律》
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第一章
刑
法
第一节 刑法概述
• 一、刑法的概念和范围 (一)、刑法的概念 • 刑法是指掌握国家政权的统治者和管理者,为了维护统治 秩序、法制秩序和社会秩序,以国家的名义规定什么行为 是犯罪并给予怎样处罚的法律规范的总称。简而言之,刑 法就是关于犯罪和刑罚的法律。刑法有广义和狭义之分。 刑法作为整个法律体系的保障法,它与其他法律一样,都 是社会发展到一定历史阶段的产物 ,属于建立在一定经济 基础之上的上层建筑,并随着经济基础的发展变化而发展 变化。 刑法和其他法律之间,既有联系,又有区别。 它们的联系表现在:刑法制裁的犯罪行为与其他法律制裁 的违法行为都是危害社会的行为,犯罪不过是其他违法行 为的最高表现形式;刑法是其他法律得以实施的有力保证。 它们的区别表现在:两者调整的社会关系不同;两者适用 的制裁手段的性质和程度不同。
二、刑法的基本原则
• (6)犯罪后的表现。犯罪以后有悔罪表现,与司法机关合作的,从减 省诉讼成本、缓解与社会对立的情绪考虑,责任较轻,自然处罚也较轻。 因此,犯罪后有悔罪表现的,如坦白、赔偿被害人的损失等,通常是酌 定从轻处罚的情节,如果有立功、自首表现的,还是法定可以宽大处罚 的情节。按理说,犯罪既成事实后,比如,张三杀死了一个人,李四入 户盗窃了5000元的财物,原来的犯罪事实是不会改变的了。如果仅仅着 眼于对过去既存的犯罪事实进行处罚,犯罪后的悔罪表现不应对处罚己 经发生的犯罪发生影响。可是现代的刑法制度在处罚犯罪时,不仅仅考 虑过去以及发生的犯罪事实本身,还要考虑犯罪后的表现,甚至预测犯 罪人将来再次犯罪的可能性大小,适用刑罚。因此,如果行为人有自首、 立功表现的,法律规定可以从轻、减轻处罚。这从轻、减轻处罚的根据 是什么?是过去那个既存的不可改变的客观犯罪事实还是那个事实之外 的表现?显然是那个事实之外的表现。可见,刑罚的轻重不完全取决于 过去的犯罪事实,还要考虑犯罪以后的表现。有自首、立功的表现,过 去的罪行就得到宽大处理;没有这样的表现,就扎扎实实地处理。这反 映出刑罚的轻重不仅和过去的犯罪事实相适应,还要和犯罪人的个人情 况、主观的恶性深浅以及犯罪以后的表现相适应。如适用缓刑,要考虑 不致危害社会,这实际上是对行为人将来表现的预测。而依据这种预测, 可能导致适用有条件不执行原判刑罚的缓刑。这都说明,罪行的轻重虽 然要求和犯罪的事实相适应,但是并不完全,还考虑与刑事责任相适应。
二、刑法的基本原则
• 难点:1罪刑法定原则的运用;2罪刑相适应原则的理解和 立法体现。法定的刑法基本原则包括:1罪刑法定原则;2 平等适用刑法原则;3罪刑相适应原则。 • 一、罪刑法定原则的内容和宗旨 • (一)罪刑法定,包含两方面内容:1 法律规定为犯罪的, 应当定罪处罚;2 法律没有明文规定为犯罪的行为不得定 罪处罚。其具体内容包括:(1)刑法应当是成文法,排斥 习惯法;(2)禁止绝对不确定刑;(3)禁止类推适用, 包括禁止司法类推和类推解释;(4)禁止重法有溯及力。 因为刑法第12条对刑法的溯及为规定采取“从旧兼从轻”, 所以,并非绝对禁止法有溯及力,只是禁止事后重法的溯 及力。在“事后法”较轻的场合,根据“兼从轻”的规定, 新法有溯及力。 • (二)罪刑法定原则的宗旨,是维护法制、保障个人的权 利免受国家滥用刑罚权的侵害。最基本的要求是:犯罪与 刑罚应当具有明确性。其价值基础是公民自律和(罪与罚 的)可预知性。
二、刑法的基本原则
• (1)责任年龄。主要是未成年人,比如,张三、李四犯盗窃罪。张三4 0岁,李四16岁,2人在相同的情况下盗窃了价值相同的财物,或者2人 共同盗窃、客观作用相当,判刑会不会相同?可能会不同。不同不是说 客观的罪行(事实)不同,而是他们的主体和主观情况即年龄不同,这 就涉及他们的罪责不同。国家对青少年采取一种比较宽容的态度,让他 们相对于成年人承担较轻的责任。这不是因为客观罪行不同,而是因为 年龄不同形成的责任差别。(2)责任能力。限制刑事责任能力的精神 病人和另一个精神正常的人犯同样的罪行,比如说,都是在相同的情况 下故意杀死了一个人,处罚一样不一样?不一样。不一样不是因为罪行 不一样,而是他们的精神状态不一样。假如是在精神完全错乱的情况下 犯罪,甚至还不负刑事责任。这也就反映出行为人状况的差别对责任的 影响。属于责任能力的情况还有如关于聋哑人、盲人的法律规定:又聋 又哑的人或者盲人犯罪,可以从轻、减轻或者免除处罚
第一节 刑法概述
• 二、我国刑法的属地管辖权 我国《刑法》第6条第1款规定,凡在中华人民共和国领域 内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法。 (一)“中华人民共和国领域内”的含义 指中华人民共和国国境以内的全部空间区域,具体包括: (1)领陆 (2)领水 (3)领空 根据国际条约和惯例,以下两部分属于我国领土的延伸, 适用我国刑法。 1.我国的船舶、飞机或其他航空器。 2. 我国驻外使领馆。 犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域 内的,就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。
第一节 刑法概述
• 三、我国刑法的属人管辖权 《刑法》第7条第1款规定:“中华人民共和国公民在中华 人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按 本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的。可以不予追 究。”第7条第2款规定:“中华人民共和国国家工作人员和 军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本 法。” 根据《刑法》第10条的规定,我国公民在我国领域外犯罪, 依照该法应当负刑事责任,虽然经过外国审判,仍然可以 依照该法予以追究,但是在外国已经受过刑罚处罚的,可 以免除或者减轻处罚。
第一节 刑法概述
• (三)刑法的使用范围 • 一、刑法的空间效力的概念和原则 刑法的空间效力,是指刑法对地和对人的效力。 它解决国家刑事管辖权的范围问题。 基于各国社会政治情况和历史传统习惯的差异, 在解决刑事管辖权范围问题上主张的原则不尽相同。 概括而言,包括以下几种: 1.属地原则 2.属人原则 3.保护原则 4. 普遍原则 目前,多数国家的做法是采用属地原则为基础,以 其他原则为补充。
• 三、刑法的溯及力 1.从旧原则,即按照行为时的旧法处理,新法对其生效前的行 为一律没有溯及力; 2.从新原则,即对于生效前未经审判或判决尚未确定的行为, 新法一律具有溯及力; 3.从新兼从轻原则,即新法原则上具有溯及力,但旧法(行为 时法)不认为是犯罪或处刑较轻的,应按旧法处理; 4.从旧兼从轻原则,即新法原则上不具有溯及力,但新法不认 为是犯罪或者处刑较轻的,应按新法处理。 上述关于刑法溯及力的诸原则中,从旧兼从轻原则既符合 罪刑法定原则的要求,又适应实际需要,因而为绝大多数 的刑事立法所采用。我国刑法关于溯及力问题即采用从旧 兼从轻原则。
第一节 刑法概述
• 三、刑法的溯及力 我国《刑法》第12条第1款规定:“中华人民共和国成立以 后本法施行以前的行为,如果当时的法律不认为是犯罪的, 适用当时的法律;如果当时的法律认为是犯罪的,依照本法 总则第四章第八节的规定应当追诉的,按照当时的法律追 究刑事责任,但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的, 适用本法。” 第12条第2款规定:“本法施行以前,依照当时的法律已 经作出的生效判决,继续有效。”
第一节 刑法概述
• 四、我国刑法的保护管辖权 根据《刑法》第8条的规定,外国人在我国领域外对我国国 家或者公民犯罪,其法定最低刑为3年以上有期徒刑的,可 以适用我国刑法,但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。 • 五、我国刑法的普遍管辖权 《刑法》第9条规定:“对于中华人民共和国缔结或者参加的 国际条约所规定的罪行,中华人民共和国在所承担条约义 务的范围内行使刑事管辖权的,适用本法。”这条规定对 国际犯罪确立了普遍管辖权原则。
第一节 刑法概述
• 二、我国刑法的属地管辖权 (二)“法律有特别规定”的含义 1.享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任,通过外交 途径解决。 2.在香港特别行政区、澳门特别行政区内发生的绝大部分 犯罪。香港特别行政区、澳门特别行政区依法享有行政管 理权、立法权、独立司法权和终审权。因此,我国全国性 刑法的效力原则上无法及于香港特别行政区和澳门特别行 政区,但是,全国性的刑法仍然存在对发生于该两个特别 行政区内的部分犯罪进行适用的可能性。例如,对于内地 机构派驻两个特别行政区的人员利用职务实施的犯罪,仍 然适用全国性的刑法,由内地司法机关予以管辖。
第一节 刑法概述
• 刑法的解释 刑法解释的概念 :即对刑法规定含义的阐明。 (二)刑法解释的效力 1.正式的刑法解释 主要指立法解释与司法解释。立法解释指国家最高 立法机关即全国人大及其常委会对刑法的含义所作的解释。 司法解释 指由国家最高司法机关对刑法规定含义所作的阐明。 2.非正式的刑法解释 其中,学理解释极具研究价值,指由国家宣传机 构、社会组织、科研单位或专家学者从学理上对刑法含义所作的解释。 学理解释无法律效力, 但正确的学理解释有助于理解与把握刑法规定 的含义,对刑事立法和司法都具有参考价值。 1、扩大解释:341条: “出售”包括“出卖和以营利为目的的加工利用行为”。116条:“汽 车”包括作为交通工具使用的大型拖拉机。 • 例:下列哪种说法是正确的?【答案】D • A.将强制猥亵妇女罪中的"妇女"解释为包括男性在内的人,属于扩大 解释 B.将故意杀人罪中的"人"解释为"精神正常的人"伪造"解释为包括变造货币,属 于法律允许的类推解释 D.将为境外窃取、刺探、收买、非法提供国 家秘密、情报罪中的"情报"解释为"关系国家安全和利益、尚未公开或 者依照有关规定不应公开的事项",属于缩小解释
二、刑法的基本原则
• 二、罪刑法定原则的运用 • 主要是法律没有明文规定为犯罪的不得定罪处罚。例如, 一对男女公然在公园发生性关系,法律没有明文规定此为 犯罪,即查遍刑法未见有公然性交罪的规定,故属于法无 明文规定为犯罪的行为,不认为犯罪。 • 三、罪责相适应原则的理解 • (一)理解上注意,它强调的是刑罚的轻重,与客观的罪 行和主观的责任相适应,即与罪和责(罪+责)这两个东西 相适应。客观的罪行主要指的是己经发生的犯罪事实及其 危害性,比如说,杀死了一个人,或者把一个人打成重伤, 或者盗窃了3万元的财物,这是客观的杀人、伤害、盗窃犯 罪事实及其危害。而主观的责任主要指犯罪人个人的情况 和犯罪后的表现,如主观恶性深浅再次犯罪的危险性以及 犯罪后坦白、自首、立功表现,等等。主观的责任主要涉 及: