著作权与专利的区别
知识产权包括哪些
知识产权包括哪些知识产权是指人们在创造知识、技术、文化、艺术、商业等领域中所享有的法律保护的权益。
它包括以下几个方面:1. 专利:专利是一种通过法律手段保护发明者对于其发明所享有的独占权利。
专利可以包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利等。
发明专利对于新颖、有创造性和可实施的技术发明给予保护,实用新型专利对于产品的新型结构或组织形式给予保护,外观设计专利对于产品的外观给予保护。
2. 商标:商标是用于区别企业的商品和服务并体现其来源的标志。
商标可以是文字、图形、字母、数字、声音、颜色、立体标志等。
通过注册商标,企业可以获得对其商标的独占使用权。
3. 著作权:著作权是对于作者在文学、艺术、科学领域的作品所享有的权利。
它包括文学作品、音乐作品、美术作品、摄影作品、电影作品、软件等。
著作权保护的是作品的表达形式而不是其中的思想。
4. 商业秘密:商业秘密是企业的商业信息,包括技术知识、工艺、经营策略、销售渠道、客户信息等。
商业秘密不公开,能够给企业带来经济利益,并且企业采取合理的保密措施来保护。
5. 次级知识产权:次级知识产权包括与知识产权相关的其他权益,如域名、集成电路布图设计、新品种植物权等,在特定的领域里也能够提供一定的保护。
附件列表:1. 专利法律文件:包括《专利法》和相关实施细则。
2. 商标法律文件:包括《商标法》和相关实施细则。
3. 著作权法律文件:包括《著作权法》和相关实施细则。
法律名词及注释:1. 专利:即专利权,是指对于发明、实用新型和外观设计所享有的独占性权利。
发明专利要求发明是新颖、有创造性并可实施的。
2. 商标:商标是为区别商品或服务而使用的图形、文字,以及以其组合方式所体现出的特殊修饰。
3. 著作权:著作权是指作者对其作品的独占性权利,包括复制权、发行权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权等。
4. 商业秘密:指企业的商业信息,包括技术知识、经营策略、销售渠道、客户信息和其他商业信息等。
知识产权法问答题汇总
知识产权法问答题汇总1.简述知识产权的本质属性。
2.知识产权的专有性主要表现在哪些方面3. 试论知识产权的特征。
4.简述著作权与所有权的区别。
5.简述著作权与专利权的区别。
6.简述著作权与商标权的区别。
7.试述中国著作权法的主要原则。
8.汇编作品与合作作品的主要区别有哪些9.我国著作权法、《著作权法实施条例》对职务作品的权利归属作了哪些明确规定10.简述著作权的原始主体即作者包括哪些主体11.简述著作权的继受主体即其他著作权人取得著作权的途径。
12.影视作品权利的归属。
13.作品要成为著作权客体必须具备哪些条件14.计算机软件作为一种知识产品,必须具备哪些条件才能获得法律保护15.简述不适用著作权法的作品。
16.简述计算机软件著作权的内容。
17.简述计算机软件著作权的侵权行为。
18.根据我国著作权法,哪些人是有权取得我国著作权的"合格人"19.简答我国著作权法对著作权期限的规定。
20.简述著作权取得制度。
21.简述邻接权的概念。
22.简述我国对图书出版者专有出版权的限制。
23.简述录音录像制作者的义务。
24.简述表演者的义务。
25.广播电视组织的义务是什么26.简述表演者的权利。
27.简述广播电视组织的权利。
28.试述邻接权与著作权的关系。
29.简述著作权转让的特点。
答:(1)转让的对象仅限于著作财产权。
(2)著作权转让与作品载体所有权无关。
(3)著作权转让导致著作权主体的变更。
(4)著作权的转让标的可以做多种选择。
30.著作权转让的内容。
31.简述著作权许可使用的几个特征。
32.著作权是否可以用来作为债的担保为什么如果可以,其具体形式是什么33.简述著作权许可使用合同的主要条款。
34.合理使用的条件。
35.试比较著作权法定许可制度和合理使用制度。
36.简述著作权法定许可制度和强制许可使用的区别。
37.简述著作权法定许可使用和合理使用的区别。
38.试述我国著作权法关于合理使用范围的规定。
知识产权有哪些
知识产权有哪些知识产权是指人们对各种知识或信息所拥有的法律权利,它是社会发展的产物,是现代知识经济的基础。
知识产权的产生旨在保护知识创造者的权益和鼓励他们的创新活动,以促进社会的进步和发展。
知识产权包括专利、商标、著作权、商业秘密等多个领域。
1.专利权专利是国家授予发明者或创造者的一种法律保护,其主要目的是保护发明的独特性和技术含量,避免他人的抄袭和侵权。
专利权可以分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利。
发明专利包括发明和实用新型专利,发明专利是指对新的技术方案、产品或工艺的保护,而实用新型专利保护的是外观设计,即产品的形状、结构等。
外观设计专利保护的是产品的外观和造型。
2.商标权商标权是指一种特定的标志,用于区分同类商品或服务的来源,具有唯一性和区别性。
商标包括文字、图形、图案、标志、颜色等。
商标权是商家用来宣传、推销产品、服务的重要手段。
商标可以注册,注册的商标由国家批准,其所有权可以转让和许可,拥有其专用权和排他性。
3.著作权著作权是指著作人享有其所创作的作品在法律上的专有权。
著作权保护的对象包括文学、艺术、科技等方面的作品。
著作权保护的范围广泛,可以包括原始作品、改编作品和翻译作品等。
著作权的授权方式可以是转让或许可,也可以是侵权赔偿。
4.商业秘密权商业秘密是企业在商业活动中依法获得的有关技术、业务、管理和经营等方面的重要信息,具有保密性和商业价值,是企业核心竞争力的来源之一。
商业秘密权是企业对其商业秘密具有的保护权利。
商业秘密可以是技术资料、客户数据、商业计划、营销策略、生产工艺、商业信息等。
商业秘密权可以通过与雇员签订保密协议、密码保护、行政保护、刑事惩处等方式得到保护。
5.知识产权保护知识产权保护是在法律范围内对知识产权的维护和保护,并给予知识产权所有人相应的权益。
知识产权保护主要有民事保护、行政保护和刑事保护等方式。
民事保护是指通过法院诉讼方式维护权益;行政保护是指政府部门对知识产权的检查、执法和管理;刑事保护是指通过刑事法律手段打击各种知识产权违法行为。
软件著作权和专利有什么区别
软件著作权是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定,对于软件作品所享有的各项专有权利。
专利是由政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件,获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施。
了解了软件著作权和专利的定义之后,那么,软件著作权和专利有什么区别?下面来看看软件著作权和专利的区别。
1.法律依据不同(1)软件的著作权保护依据《著作权法》、《计算机软件保护条例》;(2)软件的专利保护依据《专利法》,具体审查标准参见国家知识产权局专利《审查指南》第二部分第九章“涉及计算机程序的发明专利申请若干问题”。
2.申请方式不同(1)软件版权代码写完就自然受到保护,不需要经过审核,提交材料符合规范就可以获得;(2)软件专利需要经过形式审查和实际审查,要满足新颖性、创造性、实用性等诸多要求,才能够受到保护。
3.简易程度不同(1)软件著作权获权简单,维权简单,保护力度弱,产生的效益通常是收取授权费用;(2)软件专利获权困难,维权复杂,保护力度强,产生的效益不仅可以打击竞争对手,还隐性地促进企业内技术的研发。
著作权权属1.通过登记机构的定期公告,可以向社会宣传自己的产品。
2.在进行软件版权贸易时,认证将使您的软件作品价值倍增。
3.在发生软件著作权争议时,如果不经登记,著作权人很难举证说明作品完成的时间以及所有人。
4.合法在我国境内经营或者销售该软件产品,并可以出版发行。
5.在进行软件产品登记的时候可以作为自主知识产权的证明材料。
6.在进行软件企业认定和高新技术企业认定时可以作为自主开发或拥有知识产权的软件产品的证明材料。
专利制度的宗旨专利制度旨在保护技术能够享受到独占性、排他性的权利,权利人之外的任何主体使用专利,都必须通过专利权人的授权许可才能获得使用权。
随着法律制度的不断完善,专利的使用呈现出多样化趋势,专利无效、专利撤销、过期专利等一一被列入专利法律范畴。
只有充分的认识诸如此类的法律制度,才能充分的利用专利资源,为企业实现更多的经济价值。
著作权与专利权的联系和区别
论述题:专利权与著作权的联系和区别著作权是指著作权人对其作品依法享有的专有权利;专利权是指专利权人对技术发明成果依法享有的专有权利。
下面将在权利的主体客体、权项、取得、期限、归属、行使和限制等方面阐述。
专利权与著作权的主体是著作权人和专利权人,但是客体存在一定差异,即两种权利保护的对象不同。
专利权保护的是发生在工业生产领域、产品技术方案的发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型;著作权保护的是作品(主要涉及文学、艺术领域的作者思想、情感和观点)的表现形式,不保护思想、情感和观点等作品内容本身。
专利权与著作权的客体第二个不同点在于,著作权法只要求作品具有独创性,可以保护两部主题内容相同的作品,但专利权要求作品的新颖性和创造性,不会保护主题内容相同的两个发明创造。
专利权与著作权的权项有差异。
我国《专利法》规定,专利权人的财产权利只要有:实施权(制造、使用、许诺销售、销售、进口);处分权(许可、转让、质押、放弃);标记权。
人身权利主要有:署名权和获得奖励荣誉的权利。
著作权里的著作人身权内容更多,有发表权、署名权、修改权、保护作品完整权。
财产权的权限范围更广。
但是在权项的义务方面,专利权明显多过著作权。
《专利法》规定,专利权人要按规定激纳专利年费和其他费用,给予职务发明人或设计人奖励和报酬的义务,并要接受国家在一定范围内推广应用的义务。
专利权与著作权的取得方式差别很大。
著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须注册登记手续,专利必须采取国家行政授权的方法确定权利人。
专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告,颁发专利证书等程序才能产生。
专利权与著作权保护期限不同。
著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年(集体作品另外考虑);专利权的保护期分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。
专利权与著作权的归属比较一致,一般来说专利权归属于专利权人,著作权归属于作者(职务作品、合作作品、委托作品等另外考虑)。
著作权法的名词解释
1、知识产权:是人们基于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的经验、知识而依法享有的权利。
其基本特征:①国家授予性;②专有性(独占性);③地域性;④时间性。
2、知识产权客体的非物质性(性质):①不发生有形控制的占有;②不发生有形耗损的使用;③不发生消灭智力成果的事实处分与有形交付的法律处分。
3、综观各国立法文件,知识产权法律体系一般包括的法律制度:①著作权法律制度;②专利权法律制度;③工业版权法律制度;④商标权法律制度;⑤商号权法律制度;⑥产地标记权法律制度;⑦商业秘密权法律制度;⑧反不正当竞争法律制度。
4、知识产权法的调整对象:是平等主体因创造或使用智力成果而产生的财产关系和人身关系,其调整手段和适用原则主要是民法的手段和原则。
5、著作权:是指作者对其作品依法享有的专有权利,或者说,著作权是指作者及其他著作权人对文学、艺术、科学作品所享有的人身权利和财产权利的总称。
6、著作权与所有权的区别:①标的不同。
所有权的标的是动产和不动产等有形物,著作权的标的是无形的人类精神与智力活动的成果。
②权利的完整性不同。
所有权的属性是完整的,它不不受时间和地域的限制;著作权只能在一定的保护期内有效。
7、著作权与专利权的区别:①保护对象不同。
著作权保护的是表达作品思想内容的具体形式,专利法保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造。
②保护条件不同。
著作权保护的作品只要求是独创的,不要求是首创的;而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。
③权利产生程序不同。
著作权大多自动产生,专利权需要专利机关的特别授权。
④适用领域不同。
著作权主要涉及文学、艺术领域,专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关。
外观专利和著作权有哪些区别
一、外观专利和著作权有哪些区别1、保护的对象不同。
著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。
专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。
2、保护的条件和要求不同。
由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。
3、权利产生方式不同。
著作权通常可以自动产生,不必经过任何登记或审查程序;专利权则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
4、权利内容不同。
著作权的内容包括人身权和财产权两方面;而专利权仅包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权内容,不包括人身权内容。
5、权利保护期限不同。
如前所述,对著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年;专利权的保护期分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。
外观专利和著作权有哪些区别二、外观专利侵权的案例介绍2009年1月13日,原告向国家知识产权局申请了名为“声光报警器”外观设计专利,该专利与2009年12月2日获得授权(专利号为zl200930113417.9)至今有效。
原告与妻子注册了名为“武汉东钢机电工程有限公司"的公司,自行生产销售该专利产品,夫妻二人靠此作为生活的主要经济来源。
但是,进入2009年之后,原告发现自己的销售量呈直线下降趋势,而且价格也被逼直线下降。
经过调查得知,被告天冠公司和被告亚松公司未经专利权人的许可,公开生产、销售仿冒原告专利的产品,并分别在全球最大的中文搜索网站“百度’’和“阿里巴巴”上公开发布相关信息,足以使消费者产生误认和混淆。
为此,原告对被告天冠公司曾提出过口头警告,对被告亚松公司曾提出书面警告,而被告天冠公司一直置之不理,被告亚松公司则对一款专利产品在网上予以停止宣传。
外观专利和著作权有哪些区别
外观专利和著作权有哪些区别产品设计成形之后,申请人要申请知识产权进行保护,有的申请了外观专利,有的申请了著作权,那么如何判断,外观专利和著作权的区别。
思必得小编带您了解一下:一、保护对象不同外观专利:保护对象是工业产品的设计,即工业产品的色彩、图案及外形设计。
著作权:保护对象是文学、艺术、和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。
二、权利内容不同外观专利:由财产权构成,主要包括实施权、许可他人实施权、转让权。
著作权:由人身权和财产权两部分构成。
人身权部分又称著作精神权利。
财产权部分则主要包括使用权、许可使用权力、转让权、获得报酬权等。
三、获权前提不同外观专利:要求独一无二的首创性。
著作权:只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。
四、取证途径不同外观专利:向国家专利局提出申请,通过审查办理手续后授权发出《外观专利证书》。
著作权:向中国版权中心提出申请,登记后发出《作品登记证书》。
五、保护区域不同外观专利:遵循地域性保护原则。
著作权:我国登记的著作权在172个缔约国享受国民保护待遇。
六、保护期限不同外观专利:自申请之日起保护十年。
著作权:著作权的保护期为作者有生之年加死后五十年。
七、维持费用不同外观专利:需每年缴纳专利年费,分阶段递增,未缴纳年费视为放弃权利。
著作权:取得作品登记证后不需要每年缴费。
小编建议在申请外观专利的同时申请著作权,这样保护的年限和范围会更广。
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要真正实现“科技强国”的战略目标,“专利”是不可或缺的重要武器。
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知识产权包括哪些权利
知识产权包括哪些权利知识产权包括以下几个权利:1.专利权:专利权是一种授予发明者在一定时间内对其发明享有排他性权利的权利。
它包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利等。
2.商标权:商标权是指商标所有者对其商标使用的专有权利。
商标包括文字、图形、标志、标识、颜色、声音等特征,用于区别某个企业的商品或服务与其他企业的商品或服务。
3.著作权:著作权是指作者对其创作的文学、艺术、科学作品和软件的独立使用权。
包括文学作品、音乐作品、戏剧作品、美术作品、摄影作品、建筑作品、电影作品、音像制品、计算机软件等。
4.商业秘密:商业秘密是一种与商业活动相关的具有经济价值的商业信息,未经权利人许可不得被他人使用、披露或者获取。
包括技术秘密、管理秘密、商务秘密、客户秘密等。
5.集成电路布图设计权:集成电路布图设计权是指对集成电路布图设计的独立使用权。
集成电路布图设计是指在固定或可变的表达方式上表达出具有功能的元件之间的连线和连接的各种平面形状。
6.植物新品种权:植物新品种权是指对培育、发现的新植物品种的独占权利。
包括植物新品种的培育者或发现者享有的权益。
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法律名词及注释:1.发明专利:指对于产品的新的技术、工艺方案的技术解决方案。
2.实用新型专利:指对产品的形状、结构等新的技术方案的保护。
3.外观设计专利:指对产品的外形、图案等视觉效果进行的保护。
4.商标:指用于表示商品或者服务的图形、文字,以及由其组成的组合。
5.著作权:指作者对其创作的文学、艺术、科学作品享有的权利。
6.商业秘密:指企业以不为人知的经营信息为财产的一种。
7.集成电路布图设计权:指对集成电路布图设计的独立使用权。
8.植物新品种权:指对新育成的、经过确定、具有生殖能力的新植物品种的独占权。
著作权与专利权的比较与权利选择
著作权与专利权的比较与权利选择著作权和专利权是两种不同的知识产权形式,它们分别适用于不同的创作和发明领域。
本文将比较著作权与专利权,并讨论在不同情况下的权利选择。
一、著作权和专利权的含义及范围1. 著作权著作权是指对于创作的文学、艺术和科学作品所享有的权利。
这些作品包括文学作品、音乐作品、艺术作品、建筑设计、软件等。
著作权的保护范围包括作品的复制、发行、展示、表演、广播、修改、翻译等权利。
2. 专利权专利权是指对于发明的技术性解决方案所享有的权利。
专利权主要适用于新颖、有创造性和可实施的发明。
专利权的保护范围包括对于发明的制造、使用、销售、进口等权利。
二、著作权与专利权的比较1. 内容差异著作权保护的是创作的表达方式和思想,涵盖了广泛的文化和艺术领域。
而专利权则主要保护的是技术性解决方案和发明创造,主要涉及工业和科学领域。
2. 获得条件差异著作权自创作完成即自然产生,无需申请或登记。
而专利权则需要申请并通过专利局的审查,只有在审查通过后才能获得专利权保护。
3. 保护期限差异著作权的保护期限通常是作者终身加70年,而专利权的保护期则较短,一般为20年。
4. 权利的内容差异著作权主要保护的是著作的复制权、发行权等,而专利权包括了专利权人对于发明的专有制造、使用、销售权等。
5. 防御手段差异著作权可以通过著作权登记、著作权合同、授权许可等方式进行保护。
专利权则需要通过专利申请、审查和授权等手段来获得保护。
三、权利选择及适用场景1. 著作权适用场景著作权适用于文学、艺术、软件等创作性领域,适合于那些侧重于表达和传达思想的作品。
例如,小说、诗歌、音乐作品等都适用于著作权保护。
2. 专利权适用场景专利权适用于工程和科学等技术创新领域,适合于那些能够解决技术问题并具有创造性的发明。
例如,新型发明的机械装置、化学制剂等都适用于专利权保护。
4. 创作成果的选择当一个创作成果既具备了著作权的保护要求,又有可能满足专利权的保护要求时,权利人可以根据具体情况和需求来选择适当的保护方式。
专利保护与著作权保护的对比
专利保护与著作权保护的对比随着知识经济时代的到来,知识产权的保护成为各国关注的焦点。
在知识产权的范畴中,专利保护和著作权保护是两个重要的方面。
本文将对专利保护和著作权保护进行比较,分析其异同点,以及各自的应用范围和特点。
一、专利保护专利是一种授予发明者或者创造者对其发明或创作的独占权的法律制度。
专利保护的核心是保护技术创新和发明。
通过获得专利,发明者可以在一定时间内对其发明进行独占,从而获得利益回报,并鼓励更多的技术创新。
专利保护通常适用于发明、实用新型和外观设计等技术领域。
专利保护需要满足以下几个条件:首先,所申请的发明必须是新的,即不能在技术领域已经有公开的先验技术;其次,所申请的发明必须具有实用性,即能够在实际应用中产生效益;最后,所申请的发明必须具有创造性,即相对于已有技术有显著的进步或创新。
专利保护的优点在于可以确保技术创新者的利益,鼓励技术创新和发明活动的进行。
同时,专利的授予可以提供一定的市场竞争优势,确保研发成果的商业化和技术转化。
但是,专利保护也存在一些局限性,例如专利保护的时限有限,不同国家的专利制度存在差异,造成跨国申请和保护的困难。
二、著作权保护著作权是一种授予原创作者对其文学、艺术、音像制品等作品的独占权的法律制度。
著作权保护的核心在于保护文学艺术创作的自由和创作者的利益。
著作权包括对作品的复制权、发行权、表演权、放映权、广播权、信息传输权以及改编权等。
与专利保护相比,著作权保护更加广泛,适用于各种类型的创作,如文学作品、音乐作品、电影作品、软件程序等。
著作权可以通过登记注册或者作者原创证明等方式来确立,无需获得批准或授权。
一旦作品创作完成,即可享有著作权的保护。
著作权保护的优点在于保护创作者的创作权益和创造性劳动成果。
著作权的授予使得作者可以对作品进行独立控制和经济利用,鼓励创作的创意和创新。
与专利不同,著作权的保护期限通常较长,甚至可以延续到作者的一生加上其他几十年。
知识产权法简答题汇总
一.知识产权法的特征1.专有性,知识产权法是一种专有性的民事权利,具有排他性和绝对性。
2.地域性。
效力限于本国境内。
3.时间性。
知识产权仅仅在法律规定的期限内受到保护,一旦超过有效期限,这个权利自行消灭,相关的知识产品就变成全社会的财富,归全人类共同使用。
知识产品的概念和基本特点知识产品是指依靠知识而产生出的成果,例如商标、专利、版权等等。
具有文学艺术创作,发明创造,以及经营标志等多种形式。
创造性。
即商标应具有显著特征,便于识别。
2.非物质性。
知识产品是知识形态的精神产品,虽具有内在价值和使用价值,但没有外在的形体。
3.公开性。
知识产品必须向社会公开公布,让公众知悉。
是知识产品所有人取得知识产权的前提。
4.社会性。
从产生来说,一项知识产品,是人类智力劳动的结晶。
并且可以同时为若干主体所占有利用。
从归属看,知识产品既是创造个人的精神财富,也是社会财富的一部分。
著作人身权内容和保护期限内容:1.发表权。
是指作者决定将作品公之于众的权利。
作者生前未发表的作品,如果作者没有明确表示不发表的,在作者死后50年内,其发表权可由继承人或者受遗赠人行使,没有继承人又受馈赠的,由作品原件所有人行使。
署名权。
表明作者身份,在作品上署名的权利。
修改权。
修改,或者授权他人修改作品的权力。
保护作品完整权。
保护作品完整,使作品不收歪曲,篡改的权利。
保护期限:1.著作人身权的保护期限:作者的署名权,修改权,保护作品完整权的保护期不受限制。
发表权的保护期和著作财产权的保护期相同,是作者死后50年的12月1日。
著作财产权的保护期限:合作作品的著作财产权人的保护期,截止于最后死亡作者第50年的12月31日。
合作作者之一死亡后,其对合作作品享有的著作财产权无人继承又无人受馈赠的,由其他合作作者享有。
软件著作权自软件开发完成之日起产生,自然人对软件享有著作权的,保护期为自然人的终生至其死亡后50年的12月31日。
作者身份不明的作品,其著作财产权的保护期为50年,从作品首次发表第50年的12月31日,作者身份一旦确定,适用著作权法的一般规定保护。
著作权、商标权、专利权三者有何不同?
著作权、商标权、专利权三者有何不同?著作权、商标权、专利权同属于知识产权,三者各司其职,有关联却各有特点,下面来看看它们之间有何不同之处。
1、商标和专利的客体不同:专利保护技术内容,包括发明、使用新型、外观设计。
商标保护商标本身,比如图形、文字、它们的组合或者立体商标。
2、商标和专利的保护期限不同:专利保护期有限,发明20年,新型和外观设计10年,到期不能续展。
商标保护10年,但是到期可以续展,因此只要每10年续展一次就可以无限期拥有商标独占使用权。
3、商标和专利的保护内容不同:专利保护不得制造、使用、许诺销售、销售、进口同该专利相同或近似的产品。
商标保护不得在同类商品上注册相同的商标,如果受保护的是驰名商标,他人即使是不同类商品也不能标注驰名商标。
4、商标和专利的申请程序不同:专利要向国家知识产权局专利局申请,经过初步审查(新型和外观)和实质审查(发明),最终授予专利权。
商标向国家工商总局商标局申请,经过初步审查,公告无异议后核准注册。
5、著作权和商标权在取得保护的方式上有所不同。
作品只要是各自独立完成,不论它们之间是否相同、类似,都受著作权法的保护。
而商标权则不同,凡与注册的同类商品或类似商品的商标相同或近似的商品标识,依照各国的商标法往往不能取得专用权。
6、著作权与专利权存在以下区别:(1)著作权并不保护作品的思想,而只保护作品的表达方式。
而专利权所保护的是作者创造的思想内容。
如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产中实施这项技术。
这是思想内容与其表达方式的区别。
(2)著作权并不要求保护的作品是首创的,而只求它是独创的。
任何作品只要是独立创作的,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。
商标、专利、版权分别保护的是什么?很多人在提到知识产权时会说“自己申请了和知识产权和商标权”这样类似的语言时,其实这是没有分清楚知识产权的外延和内含的关系。
知识产权分为商标权、专利权和著作权。
知识产权的商标权、商号权、专利权和著作权
知识产权里包括商标权、专利权、商号权、著作权。
下面就这四项权利保护进行详细解析,希望对大家有所帮助。
商标权商标权是指商标主管机关依法授予商标所有人对其申请商标受国家法律保护的专有权。
商标是用以区别商品和服务不同来源的商业性标志,由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合构成。
中国商标权的获得必须履行商标注册程序,而且实行申请在先原则。
商标是产业活动中的一种识别标志,所以商标权的作用主要在于维护产业活动中的秩序,与专利权的不同作用主要在于促进产业的发展不同。
专利权是指一项发明创造向国家专利局提出专利申请,经依法审查合格后,向专利申请人授予的在规定时间内对该项发明创造享有的专有权。
根据中国专利法,发明创造有三种类型,发明、实用新型和外观设计。
发明和实用新型专利被授予专利权后,专利权人对该项发明创造拥有独占权,任何单位和个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售和进口其专利产品。
外观设计专利权被授予后,任何单位和个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售和进口其专利产品。
未经专利权人许可,实施其专利即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。
当然,也存在不侵权的例外,比如先使用权和科研目的的使用等。
专利保护采取司法和行政执法“两条途径、平行运作、司法保障”的保护模式。
该地区行政保护采取巡回执法和联合执法的专利执法形式,集中力量,重点对群体侵权、反复侵权等严重扰乱专利法治环境的现象加大打击力度。
商号权即厂商名称权,是对自己已登记的商号(厂商名称、企业名称)不受他人妨害的一种使用权。
企业的商号权不能等同于个人的姓名权(人格权的一种)。
此外,如原产地名称、专有技术、反不正当竞争等也规定在巴黎公约中,但原产地名称不是智力成果,专有技术和不正当竞争只能由反不当竞争法保护,一般不列入知识产权的范围。
比较:著作权、商标权和专利权三者的不同
比较:著作权、商标权和专利权三者的不同大家对著作权、商标权和专利权有多少了解呢?他们三者有何不同?下文是比较三者的不同,希望对大家有所帮助!著作权既是版权。
商标权是商标专用权的简称,是指商标主管机关依法授予商标所有人对其注册商标受国家法律保护的专有权。
专利权是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权,是知识产权的一种。
那么,著作权和商标权,专利权有什么不同?(1)保护对象不同:著作权保护的是供人们欣赏、适用的作品,保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身;商标权保护的是用于区别不同生产经营者和不同商品的商品和服务标记;专利权保护的是发明创造。
属于思想/观点内容范围,保护发明、实用新型和外观设计三种类型。
(2)保护的条件和要求不同:著作权法可以保护两部主题相同的作品,只要这些作品具有独创性;商标法不会保护在同一种或同一类商品上的两个相同的商标;专利法不保护主题内容相同的两个发明创造。
(3)权利产生方式不同:著作权是自动生成的,创造完成就自动享有版权;商标权和专利权都必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
(4)权利内容不同:著作权的内容包括人身权和财产权两个方面;商标权内容包括专用权、禁止权、标示权、许可权、转让权等;专利权包括实施许可权、标示权、转让权等内容。
(5)权利保护期限不同:著作权中的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制,其他权利的保护期(除特殊作品外),如果是公民的作品为作者终生及其死亡后50年,截止于作者死亡后第五十年的12月31日,如果是单位的作品则为发表后50年,截止于作品首次发表后第五十年的12月31日;商标权的保护期限为10年,从商标核准登记起计算,期满后可通过一定手续延伸保护期;专利权的保护分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。
专利权、商标权、著作权、的异同
专利权、商标权、著作权、的异同如今,创业创新浪潮不断深入社会方方面面,而在信息技术不断发展过程中知识产权被侵犯的事件也时有发生。
李克强总理在今年夏季达沃斯论坛上也曾提到,“双创”需要知识产权得到严格保护。
那你了解知识产权的专利权、商标权、著作权的异同,知道创业中选择哪个保护自己的权益吗?一、什么是专利权、商标权、著作权?专利权,指专利权人对发明创造享有的专利权。
商标权是指商标所有人对其商标享有的专有权利。
著作权是指公民、法人和其他组织对所创作的文学、艺术和科学领城内的作品依法享有的专有权利。
二、专利权权、著作权和商标权的异同1、相似点:著作权与商标权同属知识产权,它们之间存在相似之处。
(1)客体的相似性、专有性:都是对于无形资产的一种作品的保护,法律规定主体行使权利。
(2)地域性和时间性特征,作品一般会有地域与时间的限制。
2、不同点:(1)取得权利的方式不同专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生专利权。
商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。
著作权有自发性,世界上少数国家要求履行登记注册手续。
(2)权利的保护期限不同我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。
我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,这实际上是我国对商标权提供了无限期的保护。
我国《著作权法》规定公民作品的著作财产权的保护期为作者终生及死后50年。
(3)客体不同专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新技术方案。
商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身。
申请注册的商标依法必须具有显著的特征,且用于商业用途。
著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的思想分享。
不同的权益对待不同类型的作品,我们应该合理了解这些权益的不同之处,保护好企业的知识产权。
著作权、专利权与商标权的异同和有关人身权利的差异
著作权、专利权与商标权的异同和有关人身权利的差异摘要:人们习惯于将著作权和专利权、商标权进行对比,并因此将知识产权划分为两大部分,即文学艺术产权和工业产权。
其主要区别为著作权的人身权利色彩比较重,而工业产权很少有人身权利的内容。
关键字:著作权、专利权、商标权、人身权利一、相同点:著作权与专利权、商标权同属知识产权,它们之间有许多相同之处。
举其荦荦大者,有如下几个方面:①它们的客体都是无形的财产;②这些对知识产品的专有权利都是法律所赋予的;③它们都具有专有性、地域性和时间性特征。
二、不同点1.著作权与专利权的不同(1)取得权利的方式不同专利权只有当专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生。
对于两个以上各自独立完成的内容相同或近似的发明申请,我国《专利法》规定,专利权授予在先申请人,有些国家专利法规定授予最先发明人。
而著作权则不然,世界上多数国宝,包括我国在内,则采取自动产生的原则,世界上只有少数国家要求履行登记注册手续。
著作权只强调作品表现形式的独创性。
因此,两个以上各自独立完成创作的作品,只要其思想内容的客观表达形式不同,即便思想内容雷同,也可以自动产生著作权。
(2)客体不同专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新的技术方案,而著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的客观表达形式。
(3)权利的保护期限不同:我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。
而我国《著作权法》规定公民作品的著作财产权的保护期为作者终生及死后50年。
2.著作权与商标权的不同(1)取得权利的条件不同著作权依“自动保护”原则自动产生,不需办理任何法律手续,即可受到法律保护。
但商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。
(2)客体不同商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。
知识产权包括哪些
知识产权包括哪些知识产权是指个人或机构创造的、具有独立创造性的智力成果所享有的专有权利。
知识产权主要包括以下几个方面:1. 专利权:专利是指对发明、实用新型和外观设计等技术的独占权。
专利权可以保护发明人或创造者的创新,使其在一定时间内独占利用自己的发明。
2. 商标权:商标是商品或服务的标识,用于区别自己的产品和他人的产品。
商标权保护商标的独占使用权,并防止他人在同类商品或服务上使用相同或类似的商标。
3. 著作权:著作权是指个人或组织对其创作的文学、艺术和科学作品享有的权利。
著作权保护作品的独占使用权,并规定他人在未经授权的情况下不能复制、发布或展示这些作品。
4. 商业秘密:商业秘密是指企业为保护其商业利益而保密的信息。
商业秘密可以包括技术秘密、经营秘密、客户信息等。
商业秘密的保护主要通过非法竞争法等来保护。
5. 集成电路布图设计权:集成电路布图设计权是指对集成电路布图设计的独占使用权。
集成电路布图设计权保护集成电路的布图设计,防止他人在未经授权的情况下使用这些设计。
6. 植物品种权:植物品种权是指对新培育或发现的植物品种享有的独占使用权。
植物品种权保护育种者对其培育的新品种拥有专有权利,并规定他人在未经授权的情况下不能使用该品种进行繁殖、销售等。
7. 专有技术权:专有技术权是指专利法规定的与技术有关的专有权。
专有技术权主要包括实用新型专利权和外观设计专利权。
8. 商业外观设计权:商业外观设计权是指对商品或包装的外观设计享有的独占使用权。
商业外观设计权保护商品或包装的独特外观设计,防止他人在未经授权的情况下使用相似的外观设计。
以上就是知识产权的主要内容。
不同国家和地区的法律对知识产权的保护范围和权利保护期限可能会有所不同,请在具体情况下参考当地的相关法律法规。
【附件】:本文档无涉及附件。
【法律名词及注释】:1. 专利权:指对发明、实用新型和外观设计等技术享有的独占性权利。
2. 商标权:指对商标的独占使用权和保护权。
发明专利与著作权的区别有哪些
一、发明专利与著作权的区别有哪些1、保护的对象不同。
著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。
专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。
2、保护的条件和要求不同。
由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。
3、权利客体范畴不同:著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。
著作权客体较专利权广泛的多。
4、权利的内容不同:著作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。
著作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。
相比之下,专利权的内容简单,著作财产权的使用方式复杂。
5、权利的排他性不同:我国《著作权法》规定只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。
相比之下,专利权具有较强的排他性。
如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产、经营中使用这项技术。
6、权利受保护的期限不同:著作权中的人身权在一般的情况下是不受时间限制的,著作权中的财产权的保护期限较长,公民的著作权的保护期为作者有生之年加死后50年:法人作品和职务作品的著作财产权的保护期限为50年,但作品自创作完成50年未发表的,不受保护;发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年。
二、如何更好的保护知识产权1、认真实施专利权保护的法律法规、我国已颁布了许多保护专利权的法律法规、部门规章,以及一些相关的司法解释,如《专利法》、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》等,不折不扣地贯彻实施专利权保护的各种法律法规,行政执法部门和司法机关要加大对专利侵权行为的惩处力度,使侵权人畏惧法律,侵权行为才能有效地受到遏制,体现出法律法规对专利权保护的作用。
知识产权的基本特征
知识产权的基本特征知识产权的基本特征知识产权是指知识和信息的产生、应用和传播所形成的财产权益。
它是在知识经济时代中保护创新和创造性表达的重要法律制度,包括专利权、商标权、著作权、工业设计权等。
一、专利权专利权是指在发明和实用新型方面的独占权。
发明是指对于产品、方法或者技术的新颖、有创造性和实用性的技术方案。
实用新型是指对于产品的形状、结构或者其组合的新型技术方案。
专利权的保护期限普通为20年,有效期从专利申请日起算。
1.1 发明专利发明专利是对于新产品或者新的技术方法的保护。
它要求该发明具有新颖性、创造性和实用性。
发明专利的申请需要提交详细的说明书,包括对于发明背景、技术问题、解决方案和实施方式的描述。
同时需要提交权利要求书,明确申请人要求保护的范围。
1.2 实用新型专利实用新型专利是对于产品的形状、结构或者其组合的新型技术方案的保护。
它要求该技术方案具有新颖性和实用性,但对创造性的要求较低。
实用新型专利的申请同样需要提交详细的说明书和权利要求书。
二、商标权商标权是对于商品或者服务的标志的独占权。
它可以是文字、图形、数字、字母、颜色组合等,用于区分自己的产品或者服务与他人的产品或者服务。
商标权的保护期限为10年,可以无限次地续展。
2.1 注册商标注册商标是指经过法定程序注册并获得保护的商标。
它可以在商标注册局进行注册,注册后可以使用®符号。
注册商标享有较高的法律保护,可以防止他人在同类商品或者服务上使用相同或者相似的商标。
2.2 未注册商标未注册商标是指未经注册但已经在商品或者服务上使用的商标。
尽管未注册商标也具有一定的法律保护,但其保护范围相对较窄,只限于在特定地区或者特定群体中使用。
三、著作权著作权是指个人的作品所享有的法律权利。
它包括文学、艺术、科技等领域的作品,例如文学作品、音乐作品、艺术作品、电影作品等。
著作权自作品完成之时起即存在,不需要注册。
著作权的保护期限为作者终身和70年,过了保护期的作品进入公共领域。
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著作权与专利的区别
著作权优点:
1.软件著作权是在软件创作完成后产生的,也可以进行软件著作权登记,以起到类似公证的效力(权利证明,在进行软件版权贸易时,有利于交易的顺利完成;同时,国家权威部门的认证将使您的软件作品价值倍增)。
2.著作权可以使你在别人对你的软件盗版时,采取保护措施,制止别人的盗版。
也就是说,别人不能用跟你一样的代码作出相同或类似的软件系统。
至于系统内的图像、人物肖像等等,你也可以拥有禁止他人使用相同或雷同的图像、人物肖像等的权利。
著作权缺点:
1.著作权只保护计算机软件的表现形式而不保护其思想构成。
2.因此软件开发人员,他们可以研究了你的软件,理解了你的思路,按照你的思路重新编写软件,就完全可以不侵犯你的著作权。
无疑,他们偷窃了软件中最宝贵的东西,就是软件的构思技巧和技术方案。
总之,软件著作权无力保护软件中最核心的东西。
发明专利的优点:
1.软件发明专利相对著作权保护,专利法弥补了这一缺点,极大的保护了软件的技术方案形式。
(保护主要是你的软件流程图的内容。
采用何种语言以什么具体的语句实现,专利并不说明。
授权以后,他人采用该构思,就可能构成侵权)
发明专利的缺点:
1.申请专利,专利的技术材料就必须公开。
2.获得专利后每年还需要支付一定的维持费用。
3.申请专利保护需要符合新颖性、创造性、实用性的条件,符合条件的软件并不太多。
4.专利的申请及审查可能需要两三年的时间,如果软件的市场周期较短就不适于专利保护。
观点
因此,我个人建议申请著作权的理解观点:如果是为了防止商业合作中被盗版申请著作权即可,而且虽然构思公布了,但同类软件要抄袭模拟也需要凭自己的智慧和设计编写研发出与我们软件功能类似货相同的功能,不难就抄袭侵权。
第二,在中国腾讯抄袭了多少家APP,也很少被别人起诉赢过,所以真的要防止很难,而且别人也不会完全按照我们的构思。
第三,专利申请不考虑它的符合要求性,仅考虑申请周期,我觉得暂时也耗不起,如果真需要,那就两个一起申请。