著作权与商标权的主要区别

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著作权与商标权的主要区别

(1) 原始权利产生的途径不同

1,着作权在作者的作品创作完成之后,即依法自动产生,而不需要经过任何主管机关的审查批准。

2,商标权在我国实行的是注册在先原则,只有经过最先申请注册并获主管机关的审查核准后,才能取得商标专用权。

(2) 保护的对象和范围不同

1,着作权的对象是作者所创的文学、艺术和科学作品,是有形资产。

对着作权的保护范围是指这些作品的发表权,修改权,保护作品完整权,使用权和获得报酬权。

2,商标权的对象是以文字,图形或者其组合构成的注册商标,属无形资产。

对商标权的保护范围以核准注册的商标核定使用的商品为限。

⑶权利内容不同。着作权是一体两权,人身权与财产权。商标权只是财产权。

⑷法律要求的保护条件不同着作权要求作品具有独创性,原创性。

商标权要求商标具有显着性。

⑸保护的目的不同

1,着作权保护目的在于鼓励有益于社会的作品创作和传播,促进社会主义文化和科学事业的发展和繁荣。

2,商标权保护的目的是为了促进生产者保证商品质量和维护商标信誉,以保障消费者的利益,促进社会主义商品经济的发展和公平竞争。

(6)国家主管机关和适用法律不同

我国《着作权法》是管理着作权的基本法律。国家版权局是主管全国着作权的管理工作。

我国《商标法》是管理商标的基本法律。国家工商行政管理局商标局是主管全国商标注册和管理的工作。

着作权与专利权、商标权同属知识产权,它们之间有许多相同之处。

①它们的客体都是无形的财产; ②这些对知识产品的专有权利都是法律所赋予的; ③它们都具有专有性、地域性和时间性特征。

着作权与专利权的不同

(1)取得权利的方式不同

专利权只有当专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生。

着作权采取自动产生的原则,作品创作完成之后,即依法自动产生,而不需要经过任何主管机关的审查批准。

(2)客体不同

专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新的技术方案,发明,设计,实用新型。

而着作权的客体是文学、艺术和科学着述创作的客观表达形式。 (3)权利的保护期限不同

我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。

而我国《着作权法》规定公民作品的着作财产权的保护期为作者终生及死后50年。

⑷保护条件不同。

着作权要求作品具有独创性,原创性。

专利权要求发明创造具有新颖性、创造性和实用性。

⑸适用领域不同

着作权适用于文学、艺术领域,专利权适用于工业生产领域。

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