大陆法系刑事卷宗制度对我国的启示
大陆法系刑事证据制度变迁及启示

的基本 职 责只 是 “ 加减 证 据 ” . 通 过 机 械 的算 术 原 理确定证据 证 明力 。 法官 的主观 认知 、 理 性思维 基
法
学 论 坛
行政 ; t
大 陆法系刑事 证据制 度变迁 及启示
口 吴 承 栩
( 复 旦 大 学 .上 海 2 0 0 4 3 8 )
摘
要 :大 陆 法 系证 据 制 度 的 历 史 变 迁 ,蕴 含 着 证 据 制 度 的改 变与 诉 讼 模 式 、 诉 讼 结 构 的 变化 。 随 着
关 键 词 :大 陆 法 系;证 明力 规 则 ;证据 能 力规 则
中 图分 类 号 :D 9 2 2
收 稿 日期 :2 0 1 4 — 1 1 — 1 1
文献标识码 : A
文 章编 号 :1 0 0 7 - 8 2 0 7( 2 0 1 5 )0 2 - - 0 1 2 3 - 0 7
学文化和生产力水平落后 。 人们缺乏战胜 自然的
力量 , 对 神 明 存 在 一种 过 度 的依 赖 和 崇 拜 。 法 官
的裁 决被 认 为是 神 的 旨意 。 是 一种 所谓 神 告 知 的 “ 真理 ” 。 基于此 , 法 庭 的作 用 仅 仅 体 现 为 神 明 告 知百 姓 “ 真理” 的场 所 . 案件 查 明事 实 的方 式 也 无 不 体 现神 明 的无 上 权 威 。 如早 期 审 判 常 用 的 “ 神 誓法” 就是 利用 了人 类 初始 阶段人 们 对 神 的崇 拜 心 理来 查 明案 情 的 : 控 告 方被 要求 对 神 明 宣誓 并
对我国刑事证据收集规则的反思-孙永石.doc

对我国刑事证据收集规则的反思/孙永石-刑事证据收集规则,属于程序性规则,是刑事证据规则重要组成部分,是规范侦查中刑事证据收集活动的准则。
其功能在于规范和约束侦查活动,使证据的收集合法化、程序化,保证收集到的证据的合法性,避免侵犯人权,防止侦查权的无限扩张。
然而目前我国的刑事证据收集规则很不完善,现有的收集规则零散分布在刑事诉讼法及相关的司法解释中,缺乏系统性、可操作性。
理论界对此问题也较少涉及。
本文将对该问题给予关注,对我国的刑事证据收集规则进行反思。
一、我国刑事证据收集规则立法现状及反思我国现代证据立法吸取了大陆法系证据立法的有益成分,在诉讼法内以专章对证据制度的有关内容作了规定。
现行刑事诉讼法对刑事证据也有专门规定。
然而,关于刑事证据收集规则的法律规定却不甚完善,存在立法缺陷。
(一)立法现状我国现行刑事诉讼法、最高人民法院和最高人民检察院的司法解释对刑事证据收集规则作出了相关规定。
1996年修订的《中华人民共和国刑事诉讼法》第43条规定:“审判人员、检察人员、侦查人员必须按照法定程序,收集能够证明犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的证据。
严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗,以及其他非法的方法收集证据。
”该法第二编第二章第89条至第118条、第131条关于侦查的规定中也包含有刑事证据收集规则。
1998年9月8日起施行的《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》(以下简称《解释》)第61条规定:“严禁以非法的方法收集证据。
凡经查证确实属于采用刑讯逼供或者威胁、引诱、欺骗等非法的方法取得的证人证言、被害人陈述、被告人供述,不能作为定案的根据。
”1999年1月18日实施的最高人民检察院《人民检察院刑事诉讼规则》(以下简称《规则》)第265条规定:“严禁以非法的方法收集证据。
以刑讯逼供或者威胁、引诱、欺骗等非法的方法收集的犯罪嫌疑人供述、被害人陈述、证人证言,不能作为指控犯罪的根据。
对新刑诉法移送卷宗制度的思考
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本 主义 , 以限制检 察机 关 在审 判前 向法 院 移送 案 卷材 料 , 促 使 法 官通 过 当庭 听 取 控辩 双 方 的举 证 质 证 和辩 论 来 形 成 心
证 。这种 侦审 阻隔式 的构 想是 整个抗 辩式 庭审方 式 改革 的重
要环节, 立 法 者 试 图借 鉴英 美 法 系对 抗 制 的积 极 因素 , 来 促 成 刑事 诉讼 制度 的模 式性 转 变 。最终 , 立 法经 权衡 利 弊采 纳
而 1 9 9 6年 , 我 国刑诉 法 采取 的是复 印件移 送 主义 。1 9 9 6年 我
国刑事 诉讼 法第 1 5 0条 明确规 定 “ 人 民法 院 对提起 公诉 的案 件进 行 审查后 , 对 于起 诉 书 中有 明确 的指控 犯 罪事 实 并且 附
我 国 当前对 抗 制诉 讼 改 革 的基 本 精神 前 提 下 , 重新 构建 “ 卷 宗 移送 主义 ” 这 一 传 统 公诉 方 式 , 是我 国现 阶 段 一 种 明 智 的 选择 , 同时 也具 有其 历 史的必 然性 。分 析其原 因 , 主要 有 以下
对 新 刑 诉 法 移 送 卷 宗 度 的 思 考 王 晓娟
( , 南京 大 学 法学 院, 江 苏 南京 2 1 0 0 9 3 ; 2 江 苏省 丰县人 民检 察 院, 江 苏 徐州 2 2 1 7 0 0 )
摘 要: 提 起公 诉 方式 的制度设 计 一直是 刑诉 法和 立法 上的 争论 焦点 。新刑 诉 法修 订后 , 我 国现在 实行 的是 移送 全部 卷 宗制度 。
新刑 事诉讼 法 已经运 行一 段时 间 了 ,其 中第 1 7 2条 明确
规定 , 提 起公 诉时 , 应该 移 送全 部案 卷材 料 和证 据 。现在 , 公 诉部 门在 提起公 诉 时 , 都 是将 全部 卷 宗随 案移 送走 。 从 1 9 7 9 年 刑事 诉讼 法修 改 前 的“ 卷宗 移送 主 义 ” 到9 6年 刑诉 法 修改 后的“ 复印件 主义 ” , 如今 , 新 刑 事诉 讼法 的 出台 , 又再 一次确 认“ 卷 宗移送 主义 ” 的公诉 案件 移送 方式 。本 文拟 通过 对我 国 刑 事案 件 移送 制度 的实 证分 析 , 来 探 讨 哪种 方式 更适 合 我 国 的刑事 诉讼 。
案件卷宗整理心得体会

案件卷宗整理心得体会在法律事务处理中,案卷整理是极其重要的一环。
案件卷宗,是指整理和保存案件诉讼及非诉讼的各种材料、文书,包括刑事、民事、行政、仲裁及其他法律程序的所有相关文件。
案卷整理工作的精细程度,直接关系到案件的调查、审理、裁决和执行能力。
在此,笔者将分享一些案件卷宗整理的经验和心得。
一、工作流程案件卷宗的整理包括三个基本过程:文件清理与归档、材料编排和装订。
其中,文件清理是整个工作中最重要的环节。
因为案件诉讼历经时间久远,案卷内的材料和文书非常庞杂。
因此,整理前必须进行一次全面的扫描和清理。
首先是对案件卷宗的文件进行简单分类,然后再进行深层次分析,确定哪些材料可以留下、哪些需要整理、哪些可以被销毁。
二、材料编排针对案卷内的材料,必须按照时间、内容、种类等标准予以编排。
一个好的编排方式,可以使案件卷宗更加有序和规范。
此外,编排时必须注意,材料中的每个页码必须标注清楚,以保证材料的完整性。
每一份文件都应该具有文件编号,编号格式要清晰明了,可以分为类型编号、序号、时间和责任人四个部分,比如ZJ201909001-A-01-朱建平。
编号的设置可以结合企业情况分别讨论改进。
三、装订材料材料编排完成后,就可以按照编号、时间、性质等顺序进行装订。
为保证装订质量,应该选用优质的耐用卡纸,装订清晰、紧密,小心地粘贴好每一个夹板,使得卷宗不会出现掉页等状况。
做好标签的清晰标注,对所有包裹的外部顺序、编号、卷宗起止页和日期等信息都要指出。
四、质量保障按照以上步骤整理出来的案卷,要进行一些必要的精细化工作,以确保整个案卷的质量和完整性。
要充分利用工具,比如扫描仪、备份硬盘等,以证明卷宗的真实性和可靠性。
此外,应该对案卷进行严格的保护,借阅人员资格审查,定期检查卷宗是否遗漏已经缺失情况,避免丢失、灰尘、潮湿、脱落、污渍等影响卷宗价值的问题。
总的来看,案件卷宗整理是一个相对困难的工作,需要细致精密的操作,避免出现遗漏、错乱等问题。
大陆法系国家司法制度运作的启示及其理念的借鉴

大陆法系国家司法制度运作的启示及其理念的借鉴2012-01-04来源:周赞华亲口到场。
调解不公开进行,调解过程不作记录,调解结果也不对外公开。
调解成功的,达成的调解协议由双方签名确认。
如需履行义务的一方未自觉履行的,另一方即可直接申请执行。
调解木成功的,则山调解机构出具己经过调解的证明,当事人凭此证明,取得起诉资格, 并须在三个月内向法院起诉。
掘统汁,在瑞士,大约只冇四分Z—的纠纷因调解不成而进入法院诉讼程序解决。
二、两国司法制度运作的启示(一)司法的公信力和法院权威的提升,冇利于彻底、冇效解决民事纠纷他山之石、可以攻玉。
德国法院在法官释明上的合理之处,在于有利于提高民事审判能力利水平的同时,也间接地提升了法院裁判的公信力,从而使社会公众形成信任法院判决和服从法院判决的良好氛围。
此外,德国法官之所以能在案件开庭后与当事人开示心证、告知案件的预决结果,除了这是法律所要求的之外,更重要的是当事人对法官有着绝对的信任。
而这种司法I••的公信力和法官权威的形成,是要靠长期、有效的司法实跋来培养的。
如何通过提升法院的公信力和法官的权威来彻底地化解社会矛盾、冇效地解决社会纠纷,是目前摆在我们面前非常现实的一个问题,也是此次考察对我们非常重要的一个启示。
在我国,当法院任务与力量矛盾突出时,法官很容易就案论案,导致判案简单化。
因此,借鉴德国司法制度的相关做法,对丁•我国司法权威的培养、法院公信力的提升有着車英的意义。
虽然现阶段在我国向当事人事尢开示心证、告知案件的预决结果等做法并不符介我国的国情,还可能会导致当事人产生合理怀疑,但是,法官在案件审理过程中必要的法律释明,是当前弥补当爭人诉讼能力不足的一种可行的救济途径,只是在司法实践中,用怎样的一种方式,能史为当事人所接受,还需要在理论和实践层面上作进一步的探索。
(二)强化合议庭的职责,公开审理过程对纠纷解决的重要作用中德两国由于国情不同,选择透明司法的方式也存在许多的不同,但是两国在充分发挥合议庭职能作用、公止司法、实现社会的公平止义等方面,是非常i致的。
中国刑事侦查案卷制度研究

中国刑事侦查案卷制度研究刑事案卷是展开诉讼程序和产生诉讼结论的主要依据,也是认定案件事实和决定法律适用问题的主要载体。
[1]所谓刑事案卷,是指在刑事诉讼中的国家专门机关在刑事诉讼过程中对其收集的证据材料、制作的法律文书等,按照一定的要求装订成册所形成的书面材料。
其中,侦查案卷是刑事案卷的核心。
当前中国并不存在具有独立性、系统性的刑事侦查案卷体系和制度。
有关刑事案卷的制作、移送、使用的要求零散地分布在刑事诉讼法、部门规章以及一些技术规范之中,加上在实务中形成的一些基本的使用习惯,都只能在部分环节对刑事案卷起到规范作用。
同时,随着新型侦查模式的逐渐完善,对刑事侦查案卷也提出了更高的要求。
因此,结合我国侦查案卷制度的历史,从侦查案卷制度的特点、实务效果等进行剖析,能够从全新的角度发现我国刑事侦查案卷制度中存在的缺陷,从而探索刑事侦查案卷制度改革的方向。
一、中国刑事侦查案卷制度的历史考察古代官府对存档的文件进行分类,一案一卷,故称案卷。
中国古代四千多年历史的演变发展,促使古代法律制度的逐渐完善,形成脉络清晰,内容丰富,特点鲜明等特点。
我国古代的刑事侦查案卷制度,由于受礼法结合,诸法合体并用,司法隶属于行政、无独立审判权等法律制度的影响,直到清代才具备规格完备、程序分明的侦查案卷制度。
商鞅入秦国主持变法革新,携魏国李悝编撰的《法经》入秦,并在变法过程中将《法经》改为《秦律》,以律字取代法字,突出强调法律的普遍适用性、稳定性和强制性,从此以后,中国古代的法典都以律为名。
《云梦秦简》的《封诊式》部分乃是秦代官方治理狱案的程式,反映出审讯和侦查程序的成熟严密。
汉承秦制,整个侦查案卷制度上大体和秦代相似。
西汉董仲舒所著《春秋决是比》成为汉代实际上的判例法,开启了法律儒家化的进程,推动刑事案卷制度的发展,影响了中华法系的形成。
隋文帝初期,崇尚惠政、法令清简,刑事诉讼中实行以法执律、慎狱恤行等较为宽大的政策,并采用录囚之制,参与案件的审查和复查,核对刑事侦查案卷的条目,对冤假错案及时纠正。
关于犯罪构成理论的反思——大陆法系与我国犯罪构成理论的比较及分析的论文

关于犯罪构成理论的反思——大陆法系与我国犯罪构成理论的比较及分析的论文论文摘要:犯罪构成理论是我国刑法学的重要组成部分。
我们应当认真研究大陆法系和社会主义法系关于犯罪构成理论的优缺点,取长补短,力图从犯罪的形式违法性与实质违法性两个层面来完善我国的犯罪构成理论,更好地指导法学实践活动。
论文关键词:犯罪构成;犯罪主体;犯罪客体;主观方面犯罪构成是整个刑法理论的基础,如何认定犯罪是整个刑法首要考虑的问题。
但人们在认定犯罪时总要依据一定的模式而不是随心所欲,而这种模式就是犯罪构成。
本文拟比较大陆法系与我国的犯罪构成模式,找出它们之间的异同和优缺点,以便确定何种模式为佳,促进法学理论的完善与发展。
一、犯罪构成理论的宏观介绍我国所谓的犯罪构成是从日本刑法理论中的构成要件翻译而来,但德日等大陆法系的刑法理论所说的构成要件并非我国学者所说的犯罪构成,在大陆法系,其构成要件仅属于犯罪构成的一个层次,而在我国犯罪构成是成立犯罪所需具备的主客观要件的统一,弄清它们并非同一概念十分必要。
(一)大陆法系的犯罪构成理论在德、日刑法理论中,犯罪乃“构成要件该当性、违法、有责”的行为,因而,大陆法系的刑法理论认为犯罪构成是规定了符合构成要件、违法且有责的行为。
从中可以看出它有以下特征:1.构成要件符合性。
某种行为符合构成要件的情况,叫构成要件符合性。
…意大利学者帕多瓦尼在论及构成要件符合性时指出,“典型事实是犯罪规范中对发生的某种事实的描述……现实中发生的具体事实符合刑法规范规定的构成要件是认定犯罪的首要步骤”。
犯罪若成立要有成为犯罪基础的行为存在,若不存在行为,即使有危害结果,也不能认为是犯罪。
构成要件是犯罪行为的类型化、抽象化,一旦行为符合构成要件,即原则上认为构成犯罪。
2.违法性。
所谓违法性是指行为根据法的见地不能被允许的性质。
违法性有形式违法性和实质违法性之分,两者的区别标准是以行为违法性为依据,形式违法性以违反法律规定为标准,实质违法性是以违反实体内容为标准。
案件卷宗整理心得体会
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案件卷宗整理心得体会案件卷宗整理是每一个法律从业者在工作中必不可少的一环。
通过对案件资料的整理,不仅可以方便查找、分析、处理案件,还可以提高工作效率和保障案件的公正、公平处理。
在我从事案件卷宗整理工作的过程中,不断探索和总结,获得了一些心得体会。
一、规范文件命名和归类在案件卷宗整理工作中,规范的文件命名和归类是非常重要的一步。
首先,要根据案件的性质和内容给文件命名,尽量简明扼要,表达清晰。
其次,要建立合理的文件夹结构,将相关文件按照一定的规则进行归类。
例如,可以按照诉讼程序的顺序或者案件的时间顺序进行分类,使得文件的查找和管理更加方便高效。
二、完整记录案件资料在整理案件卷宗时,要确保将案件的相关资料完整地记录下来。
这包括原告、被告的基本信息、诉讼请求、证据材料等等。
对于涉及的法律法规、司法解释等,也应当详细记录,以方便后续的查阅和分析。
同时,在记录案件资料时,要注意保持客观中立的态度,准确地反映案件的事实和情况,避免主观色彩的加入,以确保案件的公正性。
三、注意文件的安全和保密案件卷宗中的文件涉及到当事人的隐私以及案件的保密性,因此,在整理案件卷宗时,要特别注意文件的安全和保密。
首先,要确保电子文件的安全存储,防止文件丢失或者泄露。
其次,要控制文件的查阅权限,避免未经授权的人员获取到敏感信息。
同时,在卷宗的整理和交接过程中,要确保文件的完整性和正确性,以避免出现案件材料的遗漏或者被篡改的情况。
四、及时更新和完善卷宗内容案件的发展是一个不断变化的过程,随着案件的进行,案件卷宗中的内容也需要及时更新和完善。
在我进行案件卷宗整理工作时,我会定期检查卷宗的内容,将新的案件材料及时归档,并进行编号和记录。
这样可以确保卷宗的内容完整和准确,为后续的案件进展提供有力的支持。
总结以上的心得体会,案件卷宗整理工作是一项细致而又重要的工作,需要我们始终保持严谨的态度和高度的责任感。
只有通过规范的文件命名和归类、完整记录案件资料、注意文件的安全和保密,以及及时更新和完善卷宗内容,我们才能更好地服务于案件的审理工作,维护司法公正的实现。
起诉状一本主义:我国刑事案卷移送制度改革再思考

我国案卷移送制度经历了三次变革:1979确立全卷移送制度,1996年刑诉法将其修改为“主要证据复印件”移送制度,以及2012年全卷移送制度的恢复。
随着我国“审判中心主义”司法改革的不断深入,法官庭前对卷宗的全面阅览会形成预断,不利于庭审的实质化。
切断法官与案卷之间联系最有效的方式为起诉状一本主义,即检察机关在起诉书中,不得添加可能导致法官对案件产生预断的文书及其他物品,也不得引用该文书及其他物品的内容(日本《刑事诉讼法》第256条)。
考察起诉状一本主义在日本刑事司法领域的历史可以发现,起诉状一本主义不只停留在案卷移送制度层面,其自身已经成为了一种诉讼模式,即起诉状一本主义模式。
该模式下的审判兼具当事人主义与职权主义色彩,案卷移送的范围以“法官预断”为标准受到严格限制,庭前会议的重要性凸显,成为庭审顺利进行的保障。
除此之外,检察机关公诉权的行使,庭审的方式及内容等都在起诉状一本主义模式的框架下构建。
然而,借鉴起诉状一本主义模式而冒然引入起诉状一本主义,与我国现阶段刑事司法现状存在冲突。
首先,我国司法实践依然存在“案多人少”的情况,起诉状一本主义模式下的庭审虽充实且精细,但同时需要投入更多的司法资源,实际操作层面存在缺失。
其次,我国传统审判方式为法官庭前阅卷,进而通过庭审做出判决,案卷在法官事实认定过程中起到强有力的辅助性作用。
起诉状一本主义使法官完全脱离案卷,彻底改变了传统的事实认定方式,一定程度上会阻碍法官形成确实的心证。
最后,主要证据复印件制度的失败已表明,单纯通过改变案卷移送方式切断法官与案卷的联系,不仅损害了辩方的知情权与辩护权,而且不利于案件的集中审理。
因此,我国引入起诉状一本主义应依据庭审程序类型,有限度地适用起诉状一本主义。
在实现庭审实质化的同时做到程序上繁简有别,合理配置司法资源。
此外,充分发挥庭前会议整理争点的功能,帮助法官明确庭审的内容,转变法官依赖案卷认定事实的方式。
一、我国三次案卷移送制度设定的利弊分析无论是2012年与1979年实行的全卷移送制度,还是1996年实行的主要证据复印件移送制度,对我国刑事诉讼有利也有弊。
大陆法系犯罪构成三要件与我国犯罪构成通说四要件的利弊

大陆法系犯罪构成三要件与我国犯罪构成通说四要件的利弊大陆法系犯罪构成三要件与我国犯罪构成通说四要件的利弊----------法院一班魏鹏洋大陆法系犯罪构成三要件,即为:构成要件的该当性,违法性,有责性。
该当性,也称构成要件符合性,是指构成要件的实现,即所发生的事实与刑法条文所规定的构成要件相一致。
违法性是指犯罪不仅是符合构成要件的行为,而且是实质上法律所不允许的行为。
成立犯罪,除了必须具备构成要件该当性、违法性以外,还要求行为人具备有责性。
有责性,是指能够就符合构成要件的违法行为对行为人进行非难、谴责。
我国犯罪构成通说四要件,即为:犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面。
犯罪客体,指刑法所保护而为犯罪所侵害的社会主义社会关系。
犯罪客观方面,指犯罪活动的客观外在表现,包括危害行为、危害结果以及危害行为与危害结果之间的因果关系。
犯罪主体,是指达到法定刑事责任年龄、既有刑事责任能力、实施危害行为的自然人。
犯罪的主观方面,指行为人有罪过(包括过失和故意)。
研究犯罪构成的意义有三。
第一,为追究犯罪人的刑事责任提供根据;第二,为划分罪与非罪、此罪与彼罪的界限提供标准;第三,为无罪的人不受非法追究提供法律保障。
因此,研究大陆法系犯罪构成三要件与我国犯罪构成通说四要件的利弊也应该从这三方面意义展开。
一为追究行为人刑事责任提供依据大陆法系的犯罪构成三要件从层次结构上来说更倾向于推进式,可以称为过关式或线性式,也就是说,前面的条件满足后才能进入到后一个阶段,只有按照顺序三关都过完才能构成犯罪。
第一步该当性是说法律条件和事实条件相符合,。
第一个的条件满足后才能进入到下一个阶段,即违法性阶段,判断有没有违法性组却事由,如果有违法性阻却事由,前进的过程被阻断,行为就构不成犯罪。
第三个要件是有责性,如果前两个要件都满足了,那么还要看行为是否具有有责性,如果不具有有责性,那么行为仍然构不成犯罪,如果这个要件也符合,那么行为才满足犯罪够成要件,构成犯罪。
我国施行卷宗移送主义的可行性分析

我国施行卷宗移送主义的可行性分析一、我国刑事证据移送方式的变迁所谓刑事证据移送方式,是指在刑事诉讼程序中,卷宗材料从公诉机关向审判机关移转的具体方式。
一般划分为当事人主义的移送方式和职权主义的移送方式两大类型。
职权主义移送方式也称为卷宗移送主义,即公诉机关向法院提起公诉同时,不仅提供起诉书,还同时移送所有卷宗材料。
当事人主义移送方式也称为起诉状一本主义的卷宗移送方式,指检察官在提起公诉的时候,只能依法向有管辖权的法院提交具有法定格式的起诉书,表明控诉一方的诉讼主张,而不得同时移送有可能使法官对案件产生预断和偏见的其他文书和控诉证据,也不得引用这些文书和证据的内容。
依据法律体系的不同及各国的历史状况,英美等普通法系国家实行的是起诉状一本主义的证据移送方式,而在德法等大陆法系国家则实行的是卷宗移送主义的证据移送方式。
由于特殊的历史背景,我国刑事诉讼结构中的职权主义倾向十分严重。
因此,建国后我国的刑事诉讼法采取的是卷宗移送主义的起诉方式。
实践中,为方便法院审查起诉,一般要求移送全部证据材料。
但当时的理论界大多认为卷宗移送主义的证据移送方式,容易造成法官庭前预断,使庭审流于形式。
在这种背景下,1996年我国的《刑事诉讼法》进行了相应修改。
修改后的《刑事诉讼法》第150条规定:“人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书有明确的指控犯罪事实,并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或照片的,应当决定开庭审判。
”这就是独具特色的“部分卷宗移送主义”,也称为“复印件移送主义”。
这是一种介于于当事人主义的移送方式和职权主义的移送方式之间的起诉方式。
现行《刑事诉讼法》颁布之初,这种所谓的“复印件移送主义”寄托了理论者与实务者相当的期待。
学者们大多认为,这种新的证据移送方式,“一方面,它对原先普遍存在的‘先定后审’、‘庭审走过场’等弊端能起到一定的扼制作用,另一方面它可以促使法官提高业务素质,增强控、辩双方的对抗性,从而保证审判程序的公正性和判决的客观性”。
案卷移送制度的演变与反思

案卷移送制度的演变与反思案卷移送制度是指司法机关在案件审理过程中,将案件材料和证据移送其他有关机关或个人的制度。
它是司法程序中的一项重要制度,对于保障司法公正、促进诉讼效率、实现权力制约等方面具有重要意义。
然而,随着社会的不断发展和法律制度的不断演进,案卷移送制度也面临着一些问题和挑战。
本文将回顾案卷移送制度的演变历程,分析其存在的问题和不足,并探讨未来的发展方向和趋势。
案卷移送制度的起源可以追溯到古罗马时期。
在古罗马的司法制度中,案件审理结束后,法官会将案件材料和证据移送给检察官,由检察官负责执行判决。
随着时间的推移,案卷移送制度逐渐发展成为一项重要的司法制度。
在近代,案卷移送制度得到了进一步的发展和完善。
在一些西方国家,例如美国和德国,案卷移送制度被规定在宪法或其他基本法律中。
在我国,案卷移送制度也经历了多个阶段的发展。
在改革开放之前,我国实行的是“侦查中心主义”的诉讼模式,案件的侦查和起诉都由公安机关负责,法院直接受理公安机关移送的案件材料和证据。
随着改革开放的深入推进和法治建设的不断加强,我国逐渐建立了以审判为中心的诉讼制度,案卷移送制度也得到了进一步的完善和规范。
案卷移送制度是司法程序中的一项重要制度,它具有以下意义和作用:(1)保障司法公正。
案卷移送制度可以确保案件审理的公正性,防止出现因证据不足或证据伪造而导致的错判现象。
(2)促进诉讼效率。
通过案卷移送制度,有关机关和个人可以更快地获取案件信息和证据,从而加快案件的审理速度,提高诉讼效率。
(3)实现权力制约。
案卷移送制度可以防止权力滥用和徇私舞弊,通过将案件材料和证据移送给其他机关或个人,可以加强对办案机关的监督和制约。
然而,随着社会的不断发展和法律制度的不断演进,案卷移送制度也面临着一些问题和挑战。
(1)案卷移送的标准和程序不够明确。
在不同的司法程序中,案卷移送的标准和程序可能存在差异,这容易导致操作上的混乱和不规范。
(2)案卷移送的时间和期限不够明确。
大陆法系国家司法制度运作的启示及其理念的借鉴
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大陆法系国家司法制度运作的启示及其理念的借鉴来源:周赞华--关于德国、瑞士司法制度的考察报告□周赞华应德国科隆中级法院、波恩中级法院和瑞士康通州楚格市初等法院的邀请,以周赞华副院长为团长的上海法院代表团一行人,于月日至日赴德国和瑞士进行司法考察学习。
本次考察以合议庭制度、释明制度、执行制度、调解制度等为重点内容。
考察团就上述问题与德国、瑞士的法官进行了深入的交流和探讨,深入了解了德国、瑞士司法制度运作的特点及其体现的理念。
此次考察日程安排紧凑,内容丰富,开阔了视野,增长了知识,取得了预期的效果。
一、考察学习的主要内容(一)德国法院的合议庭制度. 德国的普通法院分为初级法院、州法院(地方法院)、州高等法院和联邦最高法院。
初级法院属于州法院中的基层法院,受理标的欧元以下的民事案件。
审理案件全部适用独任制,其中小额诉讼实行一审终审制,其余的民事案件,实行三审终审制。
州法院相当于中级法院的级别,审理案件适用合议制。
州法院民事审判机构有两个:一是民事法庭;二是商事法庭。
对民事案件享有第一审和第二审管辖权,对商事案件享有第一审管辖权,对不服区法院一审判决的案件享有上诉管辖权。
州法院刑事审判机构也有两个:一是小刑事法庭;二是大刑事法庭。
州法院对严重刑事案件享有第一审管辖权,不服州法院一审刑事判决的案件均可向州高等法院提请再审,不服大刑事法庭一审刑事判决的案件还可直接向联邦法院提请再审。
. 审前准备工作充分,依律告知当事人案件的预决结果。
合议庭在审理案件之前,先由一名法官负责案件审理的准备工作,拟定庭审提纲,提交合议庭讨论后,确定初步意见,再由审判长主持开庭。
庭审结束后,法官会与当事人进行事实认定和法律适用方面的沟通,告诉当事人案件的预决结果。
向当事人当庭表明法官的态度是法律的要求,当事人非但不会觉得不公正,反而通过法官的告知,增进了对法官心证形成过程的了解。
如果法官在对某些证据的认证中有失误,也可以及时得到纠正。
诠释清末刑事司法制度改革及其启示
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诠释清末刑事司法制度改革及其启示摘要: 清末政府在变法修律的大背景下,进行了司法体制的改革,通过法律移植引入了大量的现代化的法律制度,仿照西方国家三权分立原则建立了近代司法机构组织,确立了一系列资产阶级的诉讼原则和规则制度。
清末刑事司法制度改革是中国刑事诉讼制度现代化的开端。
然而由于封建专制主义政体的历史局限性其失败是必然的,但这次法制改革对我国当前刑事司法制度的改革提供了经验和教训,通过对清末刑事司法改革的研究希望对今天的司法改革有所启迪。
关键词: 清末;刑事诉讼;法制现代化;司法变革清朝末年,各种社会矛盾错综复杂。
腐朽、落后的清政府在内忧外患之下无法照旧统治下去。
20 世纪初,义和团和八国联军先后攻占北京,使清政府意识到变法改革的必要性。
为了挽救岌岌可危的封建专制统治,尤其是为了收回“领事裁判权”,清政府被迫于1902 年开始变法,艰难地迈开了法律改革的步伐。
中国社会承袭了几千年的“民刑不分,诸法合体”的法律体例土崩瓦解,走上了法制现代化的道路。
至此,刑事诉讼法在中国开始以独立的法律部门出现。
清末法治改革对中国社会,中国法制发展的进程以及现代法律的发展变化都起着一定的影响,具有积极的意义。
本文拟对清末刑事司法制度改革进行研究,借鉴其经验教训,推动当前我国的刑事司法制度的建设和司法改革的发展。
一、清末刑事司法制度改革的具体内容(一) 创制中国近现代刑事诉讼法律制度由于时间所迫,清末法制改革对于西方法律制度进行了全面移植,这种全面引进为后来司法制度奠定了基础。
光绪三十二年,修订法律大臣沈家本、武廷芳主持编订了《大清刑事民事诉讼法》。
[1 ] (P124) 这是中国历史上第一部近现代意义上的诉讼法草案,该草案工分总则、刑事规则、民事规则、刑事民事通用规则、中外交涉时间处理规则等5 章260 条,打破了中国法律编纂中实体法与诉讼法不分的传统模式。
其后修订法律馆、法部等机构在继续修订诉讼法典的同时,相继制定公布或拟定了《大理院审判编制法》、《法院编制法》、《各级审判厅试办章程》。
关于卷宗移送制度改革之反思上
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卷宗移送制度改革之反思上孙远卷宗移送制度改革被认为是1996年刑事诉讼法修改的一个重大成果。
即通过新法第150条之设立,改当初的全案移送为仅仅移送起诉书、证据目录、证人名单、主要证据复印件或者照片。
新法甫一出台,理论界和实务界均是一片褒奖之辞,普遍的看法是将这一改革视为加强庭审对抗性和实质性的重大举措。
但十余年之后再回过头来反思这一改革,笔者认为,其中需要进一步探讨的问题颇多。
一、制度逻辑之前提1996年修法对卷宗移送制度进行改革的时候,理论界几乎众口一词地认为,全案移送制度的一个重大积弊是,法官通过预先查阅检察官移送而来的卷宗材料,了解控诉方的证据之后,便会根据控方意见和证据产生被告人有罪的预断,并倾向于追诉,从而对法官本应具有的中立性造成极为消极的影响{1}(P.223)。
这一论断初看起来,似乎可以言之成理,特别是当我们考察过英美法系的刑事诉讼程序之后,它简直就是一个不容质疑的真理。
但是,如果我们把视野放得再开阔一些就不难发现,真理并非绝对,在卷宗移送的制度安排上,也并非存在惟一普适的方案。
所谓“起诉状一本主义”在当事人主义诉讼之下,是一种合理的做法;而全案移送则是职权主义诉讼模式的一个合乎逻辑的选择。
在环环相扣的诉讼程序中,某一片段是由整体的制度逻辑决定的,倘若只抓一点不及其余,很容易导致整套制度的“人格分裂”。
法庭审判程序专为查明案件事实量身定做。
对于各国形形色色的审判程序来说,查明真实始终是一个共同的首要目的。
在这个问题上各国出现差异,原因并不在于价值目标上的分歧,而在于对实现真实之具体方法上的不同认识。
诚然,大陆法系的法律家们历来将查明实体真实作为刑事诉讼的最终目的之一,但美国最高法院同样也将发现真相描述为刑事司法系统的“基础性目标”。
[1]二者之所以在程序设置上存在显著差别,是因为他们对于什么是实现这一目的的最有效方法认识不一致。
在大陆法系国家,法院主动依职权对所有对判决有重要性之事实或证据加以调查,被认为是调查真相的一个必备条件{2}(P.114—115)。
认真对待刑事案卷
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、
刑 事案卷“ 受宠" 的司法结构 性缘 由
刑事案卷在我 国刑事审判 中为何能够如此 “ 受宠” ?以直接言词原则 为导向的刑事 审判方式改革为何推动不易?学界 比较一致的看法将其归咎于我国司法实践 的现实需
要和客观条件 的制约因素 。 ① 一般而言 。 以这些因素决定 的书面审判方式建立在物理性 和外 部性 原 因 的基 础 之上 。 这 种物 理性 原 因 分析 法 本 身是 不 确定 和可 变 的 。依 照 这一 分
不 同构但具有 同质性。 1 . 公、 检、 法三机关身份和属性 的混同。由于公安 、 检察机关与法 院处于 同一政法机
关序列之下 , 有共 同的上级( 政法委员会 ) 及其下达 的工作指标 和政治任务 , 很难将三者 的身份定位和职业取 向严格分离。达 马斯卡在对大陆法政策实施型程序中的控辩裁三 方关系的分析 中指出, “ 与其说私人 当事人是面对着一个与 自己大致上平等的对方 当事
① 陈瑞华教授从 司法 现实需要角度认 为 , 检察机关移送 案卷可 以保证法 官庭前全 面 阅卷 。 从 而进 行全面 的审判准备 ; 可 以有效地 保证辩护律师查 阅、 摘抄 、 复制案卷 材料 , 充分地进 行辩 护准备 活动 等。
析方法 。 随着我国社会经济、 科技水平的提升和法律职业化程度的推进 , 这一物理性 和外 部性原因的变量正在向限缩刑事案卷运用的方向转变 , 而不是映人我们眼帘的司法实践 依 旧倚重于案卷的景象 。因而以实用主义哲学 阐释 的我 国刑事审判 固有特征 的现实性
基 础 可能并 不 成立 。这 也 反 映 出我 国 当前 推 动 的 以审 判 为 中 心 的诉 讼 制 度 改革 本 身 的
复杂性和任务 的艰 巨性 。
中国裁判卷宗
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中国裁判卷宗中国是一个法治国家,裁判卷宗是司法活动的重要组成部分。
裁判卷宗是指法院在审理案件过程中形成的一系列文件和资料的汇总,记录了案件的全部过程和结果。
中国裁判卷宗的建立和管理对于确保司法公正、维护当事人合法权益具有重要意义。
一、裁判卷宗的重要性裁判卷宗是司法活动的重要记录,它对于司法公正和法律透明度起着至关重要的作用。
裁判卷宗记录了案件的所有相关材料和证据,包括起诉书、答辩状、证据材料、法庭笔录、裁判文书等。
通过裁判卷宗的查阅,人们可以了解到案件的具体经过、法律适用和裁判结果,确保司法过程的公正和合法性。
裁判卷宗还有助于维护当事人的合法权益。
当事人可以通过查阅裁判卷宗,了解到案件的具体情况,对法院的判决结果进行监督和申诉,维护自己的合法权益。
同时,裁判卷宗的存在也起到了对法官执法活动的监督作用,促使法官在审理案件时更加谨慎和公正。
二、中国裁判卷宗的建立和管理中国的裁判卷宗建立和管理工作经历了长期的发展和完善。
目前,中国的裁判卷宗管理主要借助电子化技术,实现了裁判卷宗的数字化管理和存档。
这种方式大大提高了裁判卷宗的管理效率和安全性,同时也方便了公众对裁判卷宗的查阅。
裁判卷宗的建立和管理主要由各级人民法院负责。
法院在案件审理过程中,要及时、准确地将相关材料和文件整理并归档,形成裁判卷宗。
裁判卷宗需要按照规定的分类和编号方式进行归档,确保卷宗的完整和有序。
裁判卷宗的管理需要严格的保密措施。
裁判卷宗中包含了当事人的个人隐私和商业秘密,法院要采取有效的措施确保卷宗的安全和保密。
同时,裁判卷宗的管理还需要遵守相关的法律法规,确保卷宗的真实性和完整性。
三、裁判卷宗的利用和保护裁判卷宗的利用对于促进司法公正和法律透明度具有重要意义。
裁判卷宗的数字化管理使得公众可以通过互联网查询和获取相关卷宗信息,加强了公众对司法活动的监督和参与。
此外,裁判卷宗的利用还有助于法律研究和学术交流,为法学研究提供了重要的数据和案例。
刑事审判对卷证的依赖析议
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刑事审判对卷证的依赖析议刑事卷证是以文字为载体、以卷宗(证据卷)为形式所形成的证据材料。
在我国,它包括公安检察机关在侦查和起诉阶段针对犯罪嫌疑人、被害人、证人的陈述所制作的讯问(询问)笔录,实施侦查措施或行为过程的笔录,采集鉴定人的鉴定意见,调查过程收集的各类原始书证等系统化的书面证据材料。
[1] 我国刑事审判依赖卷证,刑事卷证对审判产生了决定性影响,合理与适度运用刑事卷证有利于促进庭审实质化和庭审制度改革。
一、我国刑事审判对卷证的依赖我国刑事审判对卷证的依赖表现在以下几个方面:首先,法官依赖检察官移送的刑事卷证做庭审准备。
《刑事诉讼法》第172条规定,人民XX院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉,并将案卷材料、证据移送人民法院。
显然,在审判前XX院应当将全部刑事卷证移送到法院。
第181 条规定,人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书中有明确的指控犯罪事实的,应当决定开庭审判。
本条规定法院需要审查公诉,审查公诉就是法官审前阅卷,即审判法官阅读XX院移送的刑事卷证。
按照《最高人民法院关于适用的解释》第180 条第三项的规定,人民法院的审查内容包括XX院是否移送证明指控犯罪事实的证据材料,这说明刑事卷证中的证据是审查公诉的重要内容。
第183 条规定,案件具有下列情形之一的,审判人员可以召开庭前会议:(一)当事人及其辩护人、诉讼代理人申请排除非法证据的;(二)证据材料较多、案情重大复杂的。
这表明召开庭前会议也是法官在阅读全案卷证材料的前提下才会发生的。
如果法官没有阅读卷证材料,其怎么知道案件的证据情况,如何决定排除非法证据?根本就无法召开庭前会议。
其次,审判依赖刑事卷证。
一是刑事卷证影响法官对案件和被告人的看法。
外国学者的实验表明,熟悉卷证内容的法官常常导致偏见,更倾向于被告人有罪。
[2] 这样的实验结果同样适用中国法官。
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大陆法系刑事卷宗制度对我国的启示李长城【内容提要】大陆法系国家通过警察、检察官、法官、嫌疑人及律师之间权力和权利的相互制衡,来保障卷宗信息的全面、公正、可靠。
通过证人出庭和以法庭审判为中心环节,有效地保障了被告的质证权和实体真实的发现。
我国公安机关在卷宗形成的过程中处于绝对控制地位,公诉审查难以充分保障卷宗信息的全面查对,法官对卷宗的依附性很强。
应当保障卷宗制度下关键性权利的落实,对我国卷宗形成和运用的过程进行正当化改造,实现权利保障和发现真实。
【关键词】刑事卷宗制衡质证权参与在任何刑事诉讼制度中,审前程序和审判程序本身的一个主要功能都是确认与法院判决相关的事实。
证据对于传递与这些事实有关的信息是必要的。
⑴不同的法律制度在如何划分收集和提供证据责任方面存在差异,审问式诉讼原则上要求司法官员独立地对案件进行全面调查并收集必要的证据,大陆法系的卷宗就是审前程序中关于证据和事实的重要载体。
近年来国内学者对我国的卷宗制度提出批评,有的甚至提出要废除我国的卷宗移送制度。
但是,对这一问题的深入研究必然引发以下的思考:大陆法系国家包括激进改革中的意大利,为什么刑事卷宗制度到今天一直保留?大陆法系刑事诉讼程序中卷宗的生成、流转和运用到底有什么特点?我国的卷宗制度又与大陆法系的卷宗制度存在哪些差别?再联系日本的“起诉状一本主义”受到的批评,在我国刑事诉讼继续深化“控辩式”改革的道路上,刑事卷宗制度的法治化、科学化建设值得认真审视。
一、现代大陆法系国家刑事卷宗制度的特点卷宗只存在于大陆法系国家,⑵英美法系并没有类似的对应物。
⑶这与两大法系的诉讼体制密切相关。
与对抗制下由双方当事人各自负责提出关于事实的观点不同,大陆法系的职权主义(也称为“审问制”)诉讼在整体上是官方主导进行的发现真实的过程。
⑷每一种参与刑事诉讼的国家机关都必须对查明案件事实的真相负责,因此,侦查、检察、预审机关的每项调查都必须进行详细的记录,形成内容完整的“卷宗”。
德国废除了预审制度,意大利对预审程序进行了改革,但是卷宗制度在上述两国及当今其他大陆法系国家仍然保留,其原因绝非偶然。
(一)卷宗的形成过程——内容可靠性之保障如果诉讼建立在官方的、案牍的基础上,必须确保除警方之外的人有机会影响案卷的形成是至关重要的。
⑸基于侦查程序的重要性,检察官和法官传统上介入其中,他们通常查看现场、讯问证人和嫌疑人以及搜查时在场。
这使得警察被更多地置于侦查法官和检察官的监督之下,后者将要求达到案件情况所许可的彻底满意程度。
⑹卷宗表达了一种对调查过程监督和控制的平衡体系,控辩双方可以平等地使用。
若是辩护人不积极,那么这个体系就不能起作用。
⑺因此,不能孤立地看待警察、检察官、预审法官、嫌疑人、辩护律师等有关各方在卷宗形成过程中的作用,他们必须被视为是相互作用的。
⑻1.警察与卷宗警察的讯问笔录和在侦查阶段获取的证据构成警察卷宗的重要内容。
大陆法系基于程序法定原则和书面证据重要性的认识,普遍要求对警察讯问嫌疑人的情况作出详细的笔录,其代表是法国。
司法警察对于被拘留人的每次讯问,均应在笔录中写明被拘留人接受讯问的持续时间、各次讯问间隔的休息时间、开始拘留的日期和时刻、释放或者移送有管辖权的法官的日期和时刻。
⑼如果全面落实了律师对于讯问笔录的审阅和会签权,应当说能够担保讯问结果的真实性。
警察通过非法手段获取的证据将被从卷宗中排除,或者在庭审时被法官排除。
德国《刑事诉讼法》第136条(a)明确禁止通过压力获得证据,包括虐待、疲劳、身体侵入、药物、拷打、欺骗或者催眠,即使被告同意也不能使用。
⑽不仅如此,在该法条生效后近60年来,德国联邦宪法法院和联邦最高法院通过判例将禁止使用的讯问方法扩大到所有违反嫌疑人意志自由、影响其意志自由的方法。
⑾在德国,一旦发现存在违宪的情况,那么法官会将证据排除,除非所指控犯罪的严重程度高于非法侵权取证的严重程度。
⑿因为如果法院对违法取证视而不见,警方就会对规范其侦查活动的宪法性条文视而不见。
在1992年德国的一起案例中,警察拒绝被告和律师通话的要求所获得的被告供述在法院的终审判决中被排除。
⒀法国的“诉讼行为无效”制度规定,根据利害关系人的申请或者由司法机关依职权宣告违反法定程序的侦查行为无效,宣布无效的侦查行为获得的文件或证据,应从案卷中撤出,以确保侦查取证活动依法进行。
2.检察官、预审法官与卷宗在检察官主持审前程序的大陆法系国家中,检察官的客观义务在保证卷宗公正形成的过程中起着重要作用。
检察官的客观义务是以实体的真实探知主义和职权审理主义为基本原理的德国法学的产物,德国自1877年法典制定以来,一直把检察官列为追诉前程序的主持人,和主持判决程序的法院一同被赋予“司法机关”的地位。
检察官被认为是“法律的守护人”、“最客观公正的官员”,“并不是被告的对手而是中立的国家代表”,他要一并调查有罪和无罪的全部情形。
⒁如果检察官没有注意有利于被告的证据,他就违背了职业伦理。
⒂在德国的中间程序中,检察官提起公诉即向管辖法院提交起诉书及卷宗。
⒃在意大利初期侦查结束之前,检察官应当向犯罪嫌疑人告知侦查已经结束、案件卷宗已经放置于检察官文书室并且告知其有是否接受讯问的权利。
如果嫌疑人作出了这方面的请求,检察官就应当进行下一步的讯问程序。
⒄在由预审法官主持审前程序的其他大陆法系国家(以法国为典型),预审的过程即案件卷宗形成的过程。
⒅出于对传统预审侦查与司法职能不分、单向性和秘密性的反省,现代大陆法系国家的预审程序已经通过公开性、口头性、当事人参与性,实现了“司法化”,并在一定程度上对抗化,⒆从而充分保证卷宗信息的公正、可靠。
预审法官的目的是发现“事实真相”,因此预审法官必须评估案件材料并在必要时作进一步的侦查以决定是否使案件进入到审判。
通常预审法官在自己的办公室里,在证人和被害人在场的情况下提审被告,让证人和被害人重复证词,并记录下被告的陈述。
当预审法官被任命时,程序对辩护方和当事人都更公开了:查阅卷宗权、调查请求权和上诉权相应产生。
全部预审文书以及经预审产生的所有决定都归入一个卷宗。
案卷至少应当包括如下内容:确认犯罪事实的笔录,被告的犯罪记录,被告所作的辩解,证人的证词,犯罪人性格的简单介绍。
如果预审法官得出并不存在案件的结论,卷宗就被撤掉。
卷宗的完备和使案件进入庭审的足够证据的存在意味着审前程序的结束。
⒇在预审结束后,预审法官需要将全部案卷材料移交检察官。
(21)在法国,所有实体和程序性的侦查都记录在检察官控制下的卷宗里面,辩护律师有权随时查阅。
(22) 在荷兰,预审法官的功能不在于提供个人报告或得出任何结论,而是进行委任并收集置于卷宗中的信息。
首先,预审法官检查警方案卷,然后他通常会会见证人、嫌疑人,有时候还会委托专家(经常是精神病学专家)进行报告或与专家会谈。
当证人、嫌疑人被审讯时,在他们对其被正确修改的陈述记录进行了检查并签名以表示其精确性后,预审法官将对该记录作出摘要。
预审法官的这种干预确实为辩护人提供了某些机会。
嫌疑人可以在尽可能早的阶段申诉其提供的证词是虚假的。
预审法官同公诉人一样,受到制度上的显著压力,对辩护诉求进行调查并寻求有关无罪的证据。
如果他拒绝辩护人寻求证据的建议,辩护人将在庭审时提出,如果审判法官认为调查放弃了密切相关的证据,案件将移交给预审法官进行调查。
预审法官希望他们被认为处理案件是有效率的,并在决策中是内行的,这成为他们在日常工作中与警方和公诉人保持距离以及保持案件公开性的有力的支持。
荷兰的监督体系的成败并不取决于取证时与调查者密切的日常联系,两个关键的因素是:第一,对卷宗的多样化的有效影响;第二,在卷宗形成过程中实现制衡与深入目标的制度性激励架构。
(23) 3.嫌疑人、辩护人与卷宗现代大陆法系国家通过赋予嫌疑人及其辩护律师广泛的权利对卷宗的形成和运用发挥重要影响,来达到彻底、公开、公正的审前准备,(24)符合审问制诉讼发现真实的目标。
审问制诉讼的历史经验表明,仅凭司法官员自己的工作很难全面和精确地查明案件事实,即使司法官员享有广泛的强制性处置权限。
因此,审问制诉讼的现代形式建立在这样的观念之上,即如果让与案件有利害关系的当事人参与到查明案件事实的程序中来,法院就更有机会发现真相。
(25)嫌疑人在侦查阶段的一系列重要权利保障其作为诉讼主体积极参与侦查卷宗的形成。
例如,德国的警察、检察官在第一次讯问犯罪嫌疑人之前,必须告知其受到的指控和法律依据、拒绝陈述权、律师帮助权和申请收集有利于自己的证据的权利;如果犯罪嫌疑人明显需要辩护人帮助,检察官有责任提请法官为其指定辩护人;除涉嫌与恐怖活动有关的犯罪以外,在押犯罪嫌疑人与律师之间的交流权不受限制。
(26)德国强制辩护的情况有:被告人被指控犯有重罪,地区法院或州上诉法院为一审法院,或者被告人已被审前羁押至少三个月。
(27)收集有利于犯罪嫌疑人的证据是辩护人的任务,但是被告人要面临一系列困难:首先,在侦查活动得出结论之前不需将正在进行的侦查情况告知嫌疑人;其次,即使在需要辩护的案件中也只有在提出正式指控时才需要指定辩护律师;第三,独立的调查活动会耗费大量财力。
这些困难会促使嫌疑人、特别是在他没有辩护律师的情况下,请求检察官收集有利于他的证据;而且在进行第一次讯问时,犯罪嫌疑人甚至被鼓励提出这样的要求。
(28)辩护人通过与嫌疑人的交流权、司法调查过程中的在场权、(29)检察官讯问嫌疑人时的在场权、查阅卷宗权以及取证权等重要权利,对刑事卷宗的形成和运用产生重要影响。
德国、意大利等国家的刑事诉讼法都允许辩护人可以在程序的任何阶段接受委托而介入诉讼,法国的律师在刑事拘留开始即可介入。
辩护人的阅卷权极为重要,对客观真实的追求要求和允许控辩双方使用在侦查过程中收集到的同一信息。
(30)通过阅卷可以实现控辩双方对侦查设施的资源共享,从而使形式上的平等对抗转化为实质上的平等对抗。
(31)原则上在侦查程序中,辩护人即已有权阅览卷宗;拒绝其查阅卷宗只有在例外的情形下,即有危害调查的危险时才适用。
辩护人查阅案件卷宗的权利使得他能够了解检察官的调查,并根据案件的第一手资料制定辩护策略。
辩护人有权查阅检察官在起诉时必须向法院出示的任何证据,因此也有权查阅证明被告人无罪的证据;(32)辩护人也有责任向公诉人指出他们所知的卷宗中不恰当的地方。
(33)预审中辩护人可以自由地接触卷宗并在法官主持的全部讯问中在场。
他可以请求进行任何对被告有利的调查。
(34)辩护人对被告人的讯问笔录、专家陈述以及法院调查活动的笔录的查阅都是五条件的。
在意大利,辩护方的调查权体现为对被拘禁人和知情人的口头询问,向公共执行机构请求其占有的文书材料,在获得司法授权的情况下,也可以进入非公开的私人地点和区域进行调查,还可以聘请代理人和技术顾问进行调查。