专利和著作权的区别是什么
知识产权的类型有哪些
知识产权的类型有哪些知识产权是指个人或团体在创造和创新过程中获得的法律保护的权益,它们可以帮助保护创造者的创新成果,促进创新和社会进步。
知识产权类型的分类主要有专利权、商标权、著作权和专有技术秘密。
下面将详细介绍每一种类型。
专利权是一种特许权,给予发明者对其发明进行保护的权利。
申请授予专利权可以给予发明者在一定期限内对其发明进行排他性的权利。
常见的专利包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。
发明专利适用于新颖的、有创造性的产品或者制造方法,实用新型专利适用于对产品形状、构造或者其组合有新的改进和创造,并具有实用性。
外观设计专利适用于产品外观形状、图案等的新颖、美观和富有艺术性的设计。
商标权是指商标所有者对其商标使用的专有权利。
商标是用于表示商品或服务来源的标识,可以是文字、图形、颜色、三维形状、声音等。
商标的注册和保护可以帮助消费者辨认商品的来源,防止其他商家使用同样的标识混淆市场。
商标的保护期限可以无限期延长,只要商标持有者继续使用并缴纳续展费用。
著作权是指作品的创作者享有的权利,包括文学、艺术作品、音乐、戏剧、演艺表演、电影、电视节目、摄影作品等。
著作权保护的是作品的独创性,即作品的原创性或者独特表达方式。
著作权涉及的权利包括复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权和改编权等。
著作权的保护期限一般为作者终身加70年。
专有技术秘密是指特定的技术信息和商业信息,对于企业的竞争力和商业利益具有重要意义。
这些秘密信息可以是商业计划、客户名单、技术图纸、制造方法、软件源代码等。
企业可以通过签署保密协议和控制对这些信息的访问来保护专有技术秘密。
与其他知识产权不同,专有技术秘密没有固定的保护期限,只有在保密的前提下才能继续对其进行保护。
除了上述几种常见的知识产权类型外,还有一些其他的知识产权形式。
例如,域名是网站的地址,可以作为企业的一种知识产权进行保护。
域名的注册可以防止他人滥用和误导用户。
此外,地理标志也是一种知识产权形式,用于标识特定地理区域产生的商品,例如法国香槟和意大利比萨饼。
知识产权有哪些
知识产权有哪些知识产权是指人们对各种知识或信息所拥有的法律权利,它是社会发展的产物,是现代知识经济的基础。
知识产权的产生旨在保护知识创造者的权益和鼓励他们的创新活动,以促进社会的进步和发展。
知识产权包括专利、商标、著作权、商业秘密等多个领域。
1.专利权专利是国家授予发明者或创造者的一种法律保护,其主要目的是保护发明的独特性和技术含量,避免他人的抄袭和侵权。
专利权可以分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利。
发明专利包括发明和实用新型专利,发明专利是指对新的技术方案、产品或工艺的保护,而实用新型专利保护的是外观设计,即产品的形状、结构等。
外观设计专利保护的是产品的外观和造型。
2.商标权商标权是指一种特定的标志,用于区分同类商品或服务的来源,具有唯一性和区别性。
商标包括文字、图形、图案、标志、颜色等。
商标权是商家用来宣传、推销产品、服务的重要手段。
商标可以注册,注册的商标由国家批准,其所有权可以转让和许可,拥有其专用权和排他性。
3.著作权著作权是指著作人享有其所创作的作品在法律上的专有权。
著作权保护的对象包括文学、艺术、科技等方面的作品。
著作权保护的范围广泛,可以包括原始作品、改编作品和翻译作品等。
著作权的授权方式可以是转让或许可,也可以是侵权赔偿。
4.商业秘密权商业秘密是企业在商业活动中依法获得的有关技术、业务、管理和经营等方面的重要信息,具有保密性和商业价值,是企业核心竞争力的来源之一。
商业秘密权是企业对其商业秘密具有的保护权利。
商业秘密可以是技术资料、客户数据、商业计划、营销策略、生产工艺、商业信息等。
商业秘密权可以通过与雇员签订保密协议、密码保护、行政保护、刑事惩处等方式得到保护。
5.知识产权保护知识产权保护是在法律范围内对知识产权的维护和保护,并给予知识产权所有人相应的权益。
知识产权保护主要有民事保护、行政保护和刑事保护等方式。
民事保护是指通过法院诉讼方式维护权益;行政保护是指政府部门对知识产权的检查、执法和管理;刑事保护是指通过刑事法律手段打击各种知识产权违法行为。
软件著作权和专利有什么区别
软件著作权是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定,对于软件作品所享有的各项专有权利。
专利是由政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件,获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施。
了解了软件著作权和专利的定义之后,那么,软件著作权和专利有什么区别?下面来看看软件著作权和专利的区别。
1.法律依据不同(1)软件的著作权保护依据《著作权法》、《计算机软件保护条例》;(2)软件的专利保护依据《专利法》,具体审查标准参见国家知识产权局专利《审查指南》第二部分第九章“涉及计算机程序的发明专利申请若干问题”。
2.申请方式不同(1)软件版权代码写完就自然受到保护,不需要经过审核,提交材料符合规范就可以获得;(2)软件专利需要经过形式审查和实际审查,要满足新颖性、创造性、实用性等诸多要求,才能够受到保护。
3.简易程度不同(1)软件著作权获权简单,维权简单,保护力度弱,产生的效益通常是收取授权费用;(2)软件专利获权困难,维权复杂,保护力度强,产生的效益不仅可以打击竞争对手,还隐性地促进企业内技术的研发。
著作权权属1.通过登记机构的定期公告,可以向社会宣传自己的产品。
2.在进行软件版权贸易时,认证将使您的软件作品价值倍增。
3.在发生软件著作权争议时,如果不经登记,著作权人很难举证说明作品完成的时间以及所有人。
4.合法在我国境内经营或者销售该软件产品,并可以出版发行。
5.在进行软件产品登记的时候可以作为自主知识产权的证明材料。
6.在进行软件企业认定和高新技术企业认定时可以作为自主开发或拥有知识产权的软件产品的证明材料。
专利制度的宗旨专利制度旨在保护技术能够享受到独占性、排他性的权利,权利人之外的任何主体使用专利,都必须通过专利权人的授权许可才能获得使用权。
随着法律制度的不断完善,专利的使用呈现出多样化趋势,专利无效、专利撤销、过期专利等一一被列入专利法律范畴。
只有充分的认识诸如此类的法律制度,才能充分的利用专利资源,为企业实现更多的经济价值。
著作权与专利权的联系和区别
论述题:专利权与著作权的联系和区别著作权是指著作权人对其作品依法享有的专有权利;专利权是指专利权人对技术发明成果依法享有的专有权利。
下面将在权利的主体客体、权项、取得、期限、归属、行使和限制等方面阐述。
专利权与著作权的主体是著作权人和专利权人,但是客体存在一定差异,即两种权利保护的对象不同。
专利权保护的是发生在工业生产领域、产品技术方案的发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型;著作权保护的是作品(主要涉及文学、艺术领域的作者思想、情感和观点)的表现形式,不保护思想、情感和观点等作品内容本身。
专利权与著作权的客体第二个不同点在于,著作权法只要求作品具有独创性,可以保护两部主题内容相同的作品,但专利权要求作品的新颖性和创造性,不会保护主题内容相同的两个发明创造。
专利权与著作权的权项有差异。
我国《专利法》规定,专利权人的财产权利只要有:实施权(制造、使用、许诺销售、销售、进口);处分权(许可、转让、质押、放弃);标记权。
人身权利主要有:署名权和获得奖励荣誉的权利。
著作权里的著作人身权内容更多,有发表权、署名权、修改权、保护作品完整权。
财产权的权限范围更广。
但是在权项的义务方面,专利权明显多过著作权。
《专利法》规定,专利权人要按规定激纳专利年费和其他费用,给予职务发明人或设计人奖励和报酬的义务,并要接受国家在一定范围内推广应用的义务。
专利权与著作权的取得方式差别很大。
著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须注册登记手续,专利必须采取国家行政授权的方法确定权利人。
专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告,颁发专利证书等程序才能产生。
专利权与著作权保护期限不同。
著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年(集体作品另外考虑);专利权的保护期分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。
专利权与著作权的归属比较一致,一般来说专利权归属于专利权人,著作权归属于作者(职务作品、合作作品、委托作品等另外考虑)。
什么是知识产权?包含哪些内容?
什么是知识产权?包含哪些内容?知识产权是指人们在创造性劳动中所拥有的独立思考和出的作品、发明、商标、商号等所享有的权利和财产。
知识产权通常分为四大类:著作权、专利权、商标权和商业秘密。
下面将对每一类进行详细介绍。
一、著作权著作权是指作者对其所的作品享有的独占权利。
它包括文学、艺术和科学领域中的各种表现形式,如文学作品、音乐作品、美术作品、摄影作品、电影、计算机软件等。
著作权保护的对象包括作品本身以及作品的表达形式。
二、专利权专利权是指发明者对其新发明所享有的独占权利。
专利权保护的对象主要是技术方面的创新发明,包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。
发明专利保护的是新技术的实质内容,实用新型专利保护的是新的技术方案或者对现有技术的改进,外观设计专利保护的是产品的外观造型。
三、商标权商标权是指商标注册人对其商标所享有的独占权利。
商标指的是用以区别商品或者服务的标志,包括文字、图形、字母、数字、色彩、声音等。
商标权保护的是商标的独占使用权,以防止他人在同类或类似商品或服务上使用相似的商标。
四、商业秘密商业秘密是指企业所拥有的非公开的商业信息,包括技术秘密、经营秘密和商务秘密。
商业秘密的保护对象可以是技术、方法、数据库、客户信息和商业计划等。
商业秘密的保护主要通过保密协议和内部控制来实施。
以上是对知识产权的四大类进行了详细介绍。
知识产权的保护对于创新和社会进步至关重要,它鼓励了创造性劳动和创新活动,促进了社会经济的发展。
附件列表:1. 著作权申请书范本2. 专利申请书范本3. 商标注册申请书范本4. 商业秘密保护协议范本法律名词及注释列表:1. 著作权:著作权是指作者对其作品享有的权利,包括复制权、发行权、公开展示权等。
2. 专利权:专利权是指专利权人对其发明享有的独占权利,即他人未经许可不能制造、使用、销售该发明。
3. 商标权:商标权是指商标注册人对其商标所享有的独占权利,即他人未经许可不能在同类或类似商品上使用相同或相似的商标。
知识产权名词解释
知识产权名词解释知识产权(Intellectual Property Rights,缩写为IPR)是指对于人们创造的智力成果所享有的独特权利。
知识产权主要包括专利权、商标权、著作权和商业秘密等。
以下是对这些知识产权名词的详细解释:一、专利权(Patent)专利权是指为了鼓励发明创造,保护发明者对其发明所享有的独占权。
专利权通常针对科技领域中的发明,如新的发明创造、产品制造方法和技术等。
获得专利权后,发明者可以在一定时间内对其发明进行独占,以保护其利益和促进创新进步。
二、商标权(Trademark)商标权是指企业拥有并保护其商标的独立权利。
商标是用于区别企业或其产品和服务的标识,如商标名称、商标图案、商标标识等。
商标权保护的是商标的独特性和品牌形象,防止他人在同一类别下使用相同或相似的商标,以维护企业的商誉和市场竞争优势。
三、著作权(Copyright)著作权是指作者对其创作作品所享有的权利。
著作权覆盖的创作作品包括文学、艺术、音乐、电影、软件等各个领域。
著作权的保护范围包括对作品的复制权、发行权、表演权、展览权和改编权等。
著作权的存在鼓励了文化创作和知识传播,保护了作者的创作权益。
四、商业秘密(Trade Secret)商业秘密是指企业掌握的非公开、有商业价值的信息,如技术知识、商业计划、客户信息等。
商业秘密的保护在于保持其秘密性,限制其被不相关的人员获取和泄露。
商业秘密对企业来说具有重要的竞争优势,因为只有拥有这些秘密信息的企业才能在市场上保持一定的独特性和竞争力。
综上所述,知识产权是对智力成果的法律保护,其中包括专利权、商标权、著作权和商业秘密等。
这些权利的存在和保护,促进了技术创新、市场竞争和文化繁荣。
在知识经济时代,对知识产权的尊重和保护更加重要,以鼓励创新和发展。
简述知识产权的分类
简述知识产权的分类知识产权是指人们在创造、发展和应用知识过程中所拥有的权利,是对知识和信息的保护和运用的一种制度安排。
根据知识产权的不同特点和保护对象,可以将知识产权分为四大类:专利权、商标权、著作权和商业秘密。
一、专利权专利权是一种对发明者或创造者的技术成果所享有的独占权利。
专利权可以保护新颖、有创造性和实用性的发明、实用新型和外观设计。
它使得发明者在一定时期内对其发明享有独占权,可以防止他人未经许可制作、使用、销售或引入市场。
专利权可以促进创新,鼓励发明者进行技术研发和创新。
二、商标权商标权是对商标的保护和使用权利。
商标是用于区分商品或服务来源的标识,包括文字、图形、颜色、声音等。
商标权可以保护商标的独占使用权,防止他人在同类商品或服务上使用相同或类似的商标,以避免引起消费者的混淆和误导。
商标权的保护可以帮助企业树立品牌形象,增加商品或服务的市场竞争力。
三、著作权著作权是对文学、艺术和科学作品的保护和使用权利。
著作权涵盖了文学作品、音乐作品、美术作品、摄影作品、电影作品、计算机软件等各种表现形式的作品。
著作权保护的是作品的独创性和表达方式,而不是作品的思想或观点。
著作权的保护可以鼓励创作活动,保护作者的合法权益,促进文化创意产业的发展。
四、商业秘密商业秘密是指企业所拥有的不为公众所知的商业信息,包括技术、经营模式、客户信息、销售策略等。
商业秘密的保护可以防止他人未经授权获取和使用企业的商业信息,避免商业竞争中的不公平行为。
商业秘密的保护可以帮助企业保持竞争优势,提高市场地位。
知识产权的分类主要包括专利权、商标权、著作权和商业秘密。
每一类知识产权都有其独特的保护对象和保护方式,可以帮助创新者和企业保护其创造和努力的成果,促进经济的发展和创新的进步。
在知识经济时代,加强知识产权的保护和运用对于一个国家和企业的发展至关重要。
外观专利和著作权有哪些区别
一、外观专利和著作权有哪些区别1、保护的对象不同。
著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。
专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。
2、保护的条件和要求不同。
由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。
3、权利产生方式不同。
著作权通常可以自动产生,不必经过任何登记或审查程序;专利权则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
4、权利内容不同。
著作权的内容包括人身权和财产权两方面;而专利权仅包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权内容,不包括人身权内容。
5、权利保护期限不同。
如前所述,对著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年;专利权的保护期分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。
外观专利和著作权有哪些区别二、外观专利侵权的案例介绍2009年1月13日,原告向国家知识产权局申请了名为“声光报警器”外观设计专利,该专利与2009年12月2日获得授权(专利号为zl200930113417.9)至今有效。
原告与妻子注册了名为“武汉东钢机电工程有限公司"的公司,自行生产销售该专利产品,夫妻二人靠此作为生活的主要经济来源。
但是,进入2009年之后,原告发现自己的销售量呈直线下降趋势,而且价格也被逼直线下降。
经过调查得知,被告天冠公司和被告亚松公司未经专利权人的许可,公开生产、销售仿冒原告专利的产品,并分别在全球最大的中文搜索网站“百度’’和“阿里巴巴”上公开发布相关信息,足以使消费者产生误认和混淆。
为此,原告对被告天冠公司曾提出过口头警告,对被告亚松公司曾提出书面警告,而被告天冠公司一直置之不理,被告亚松公司则对一款专利产品在网上予以停止宣传。
外观专利和著作权有哪些区别
外观专利和著作权有哪些区别产品设计成形之后,申请人要申请知识产权进行保护,有的申请了外观专利,有的申请了著作权,那么如何判断,外观专利和著作权的区别。
思必得小编带您了解一下:一、保护对象不同外观专利:保护对象是工业产品的设计,即工业产品的色彩、图案及外形设计。
著作权:保护对象是文学、艺术、和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。
二、权利内容不同外观专利:由财产权构成,主要包括实施权、许可他人实施权、转让权。
著作权:由人身权和财产权两部分构成。
人身权部分又称著作精神权利。
财产权部分则主要包括使用权、许可使用权力、转让权、获得报酬权等。
三、获权前提不同外观专利:要求独一无二的首创性。
著作权:只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。
四、取证途径不同外观专利:向国家专利局提出申请,通过审查办理手续后授权发出《外观专利证书》。
著作权:向中国版权中心提出申请,登记后发出《作品登记证书》。
五、保护区域不同外观专利:遵循地域性保护原则。
著作权:我国登记的著作权在172个缔约国享受国民保护待遇。
六、保护期限不同外观专利:自申请之日起保护十年。
著作权:著作权的保护期为作者有生之年加死后五十年。
七、维持费用不同外观专利:需每年缴纳专利年费,分阶段递增,未缴纳年费视为放弃权利。
著作权:取得作品登记证后不需要每年缴费。
小编建议在申请外观专利的同时申请著作权,这样保护的年限和范围会更广。
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未来是科技的,中国是世界未来科技前沿阵地的重要中流砥柱。
要真正实现“科技强国”的战略目标,“专利”是不可或缺的重要武器。
思必得将以真诚的服务,用心的指导去践行这一指导思想,全力推动中小微企业的创业、生存及创新,为社会创造出更多的财富。
知识产权的种类有哪些
知识产权的种类有哪些知识产权是指人们创造的智力成果所拥有的权利,主要包括专利权、著作权、商标权和商业秘密等。
下面将对这些知识产权的种类进行详细介绍。
一、专利权:专利权是指对于新发明、新技术或者新设计的独占权。
专利权保护的主要是技术创新方面的成果,包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。
发明专利是对于新的技术、产品或者方法的独占权,可以保护发明者的创新成果。
实用新型专利是对于产品的新型构造或者形状的独占权,主要保护产品的造型和结构方面的创新。
外观设计专利是对于产品的新型外观或者装饰的独占权,主要保护产品的外观和装饰方面的创新。
二、著作权:著作权是指对于文学、艺术、科学和教育领域的作品的独占权。
著作权主要保护以文字、音乐、美术、摄影、电影等形式表达的作品,包括文学作品、音乐作品、美术作品、摄影作品、电影作品、电视节目、计算机软件等。
著作权保护的是作品的表达方式,而不是其中所包含的思想、原理、方法或者数据。
四、商业秘密:商业秘密是指商业上有价值的信息,对其保密的权利。
商业秘密主要保护企业的技术、商业活动、商务计划、客户信息等具有商业价值的机密信息。
商业秘密可以包括技术秘密、商业信息、经营机密等。
商业秘密的保护手段主要是通过非公开、保密协议、技术措施和公司内部管理等方式进行。
除了上述几种主要的知识产权种类以外,还有其他一些次要的知识产权种类,如植物新品种权、集成电路布图设计权、与著作权密切相关的邻接权等。
总结起来,知识产权的主要种类有专利权、著作权、商标权和商业秘密。
这些知识产权的形式和保护范围不同,但它们都是保护创新和知识成果的重要法律制度,对于促进创新、推动经济发展具有重要意义。
软件著作权专利类证书
软件著作权专利类证书
(原创实用版)
目录
1.软件著作权和专利证书的定义和区别
2.软件著作权和专利证书的申请流程
3.软件著作权和专利证书的保护期限
4.软件著作权和专利证书的作用和意义
5.我国软件著作权和专利证书的发展现状
正文
软件著作权和专利证书是两种不同的知识产权证书,它们在定义、申请流程、保护期限以及作用和意义上都有所区别。
软件著作权是指计算机软件的知识产权,是软件开发者对其开发的软件作品所享有的法律权利。
软件著作权的取得方式较为简单,只需在国家版权局进行著作权登记即可。
其保护期限为 50 年,自软件首次发表之日起计算。
软件著作权证书的作用主要在于保护软件开发者的知识产权,防止他人抄袭、盗用其软件作品。
而软件专利证书则是指计算机软件所采用的技术方案或算法等可以被授予专利权的证书。
软件专利的申请流程较为复杂,需要经过国家知识产权局的审查和批准。
其保护期限为 20 年,自申请日起计算。
软件专利证书的作用主要在于保护软件的技术创新,鼓励软件开发者进行技术研发和创新。
在我国,软件著作权和专利证书的发展现状良好。
我国政府高度重视知识产权保护,不断完善知识产权法律制度,提高知识产权保护水平。
目前,我国已经成为全球软件著作权和专利申请数量最多的国家之一。
总的来说,软件著作权和专利证书都是保护计算机软件知识产权的重
要手段。
专利保护与著作权保护的对比
专利保护与著作权保护的对比随着知识经济时代的到来,知识产权的保护成为各国关注的焦点。
在知识产权的范畴中,专利保护和著作权保护是两个重要的方面。
本文将对专利保护和著作权保护进行比较,分析其异同点,以及各自的应用范围和特点。
一、专利保护专利是一种授予发明者或者创造者对其发明或创作的独占权的法律制度。
专利保护的核心是保护技术创新和发明。
通过获得专利,发明者可以在一定时间内对其发明进行独占,从而获得利益回报,并鼓励更多的技术创新。
专利保护通常适用于发明、实用新型和外观设计等技术领域。
专利保护需要满足以下几个条件:首先,所申请的发明必须是新的,即不能在技术领域已经有公开的先验技术;其次,所申请的发明必须具有实用性,即能够在实际应用中产生效益;最后,所申请的发明必须具有创造性,即相对于已有技术有显著的进步或创新。
专利保护的优点在于可以确保技术创新者的利益,鼓励技术创新和发明活动的进行。
同时,专利的授予可以提供一定的市场竞争优势,确保研发成果的商业化和技术转化。
但是,专利保护也存在一些局限性,例如专利保护的时限有限,不同国家的专利制度存在差异,造成跨国申请和保护的困难。
二、著作权保护著作权是一种授予原创作者对其文学、艺术、音像制品等作品的独占权的法律制度。
著作权保护的核心在于保护文学艺术创作的自由和创作者的利益。
著作权包括对作品的复制权、发行权、表演权、放映权、广播权、信息传输权以及改编权等。
与专利保护相比,著作权保护更加广泛,适用于各种类型的创作,如文学作品、音乐作品、电影作品、软件程序等。
著作权可以通过登记注册或者作者原创证明等方式来确立,无需获得批准或授权。
一旦作品创作完成,即可享有著作权的保护。
著作权保护的优点在于保护创作者的创作权益和创造性劳动成果。
著作权的授予使得作者可以对作品进行独立控制和经济利用,鼓励创作的创意和创新。
与专利不同,著作权的保护期限通常较长,甚至可以延续到作者的一生加上其他几十年。
外观设计专利权与著作权
著作权和外观设计专利权著作权保护的是作品,著作权法所称作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。
著作权法所称创作,是指直接产生文学、艺术和科学作品的智力活动。
外观设计保护的是产品的形状、图案、色彩或者其结合。
外观设计属于工业产权,保护是与产品相关的形状、图案、色彩;而著作权保护的是以有形载体形式表达或表现出来的有独创性的作品。
实践中会出现一种情形:主体A对某作品享有著作权,主体B看到A的享有著作权的作品后,基于该作品,申请了外观设计。
国内获得外观设计专利权的程序是:设计人提出专利申请,国知局进行形式审查,经初步审查未发现驳回理由的,授予专利权。
而著作权采用自动保护主义,即作品一经创作完成即享有著作权。
两种权利取得方式的不同,导致两种权利具有同时合乎法律外衣而存在的基础。
如果外观设计专利权人在其外观设计专利中抄袭了他人作品,且未经著作权人许可,就会发生著作权与外观设计专利权的冲突。
著作权自创作完成而自动产生,不需要以其他形式来公示或授予。
而外观设计专利权也仅得到了一种形式上的确认。
上述情形,如从时间上看,当作品完成在先,而外观设计方案完成在后,我们可以看到作品具备著作权法要求的独创性并能以某种有形形式复制,并通过智力活动而取得,因而无论形式上还是实质上均符合法律要求;反观外观设计专利技术方案,尽管其已取得授权,但因其侵犯了他人在先权利而不具备新颖性,故不具备实质要件;而且与他人在先的著作权产生冲突,在复审中应该被无效。
但是,在外观设计专利被无效之前,如果C抄袭了有外观设计专利权的产品,无疑是侵犯了专利权,但同时也侵犯了著作权。
这时候,一个行为触犯两个法益是否属于竞合呢?一种观点是:由于外观设计专利权属于被“错误”授权,后续的复审属于纠错机制,实际上C只侵犯了一个法益(外观设计对应的法益本身就不存在,因为外观设计专利被无效后,该专利被视为自始不存在),因此不存在竞合。
著作权、商标权、专利权三者有何不同?
著作权、商标权、专利权三者有何不同?著作权、商标权、专利权同属于知识产权,三者各司其职,有关联却各有特点,下面来看看它们之间有何不同之处。
1、商标和专利的客体不同:专利保护技术内容,包括发明、使用新型、外观设计。
商标保护商标本身,比如图形、文字、它们的组合或者立体商标。
2、商标和专利的保护期限不同:专利保护期有限,发明20年,新型和外观设计10年,到期不能续展。
商标保护10年,但是到期可以续展,因此只要每10年续展一次就可以无限期拥有商标独占使用权。
3、商标和专利的保护内容不同:专利保护不得制造、使用、许诺销售、销售、进口同该专利相同或近似的产品。
商标保护不得在同类商品上注册相同的商标,如果受保护的是驰名商标,他人即使是不同类商品也不能标注驰名商标。
4、商标和专利的申请程序不同:专利要向国家知识产权局专利局申请,经过初步审查(新型和外观)和实质审查(发明),最终授予专利权。
商标向国家工商总局商标局申请,经过初步审查,公告无异议后核准注册。
5、著作权和商标权在取得保护的方式上有所不同。
作品只要是各自独立完成,不论它们之间是否相同、类似,都受著作权法的保护。
而商标权则不同,凡与注册的同类商品或类似商品的商标相同或近似的商品标识,依照各国的商标法往往不能取得专用权。
6、著作权与专利权存在以下区别:(1)著作权并不保护作品的思想,而只保护作品的表达方式。
而专利权所保护的是作者创造的思想内容。
如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产中实施这项技术。
这是思想内容与其表达方式的区别。
(2)著作权并不要求保护的作品是首创的,而只求它是独创的。
任何作品只要是独立创作的,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。
商标、专利、版权分别保护的是什么?很多人在提到知识产权时会说“自己申请了和知识产权和商标权”这样类似的语言时,其实这是没有分清楚知识产权的外延和内含的关系。
知识产权分为商标权、专利权和著作权。
知识产权的商标权、商号权、专利权和著作权
知识产权里包括商标权、专利权、商号权、著作权。
下面就这四项权利保护进行详细解析,希望对大家有所帮助。
商标权商标权是指商标主管机关依法授予商标所有人对其申请商标受国家法律保护的专有权。
商标是用以区别商品和服务不同来源的商业性标志,由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合构成。
中国商标权的获得必须履行商标注册程序,而且实行申请在先原则。
商标是产业活动中的一种识别标志,所以商标权的作用主要在于维护产业活动中的秩序,与专利权的不同作用主要在于促进产业的发展不同。
专利权是指一项发明创造向国家专利局提出专利申请,经依法审查合格后,向专利申请人授予的在规定时间内对该项发明创造享有的专有权。
根据中国专利法,发明创造有三种类型,发明、实用新型和外观设计。
发明和实用新型专利被授予专利权后,专利权人对该项发明创造拥有独占权,任何单位和个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售和进口其专利产品。
外观设计专利权被授予后,任何单位和个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售和进口其专利产品。
未经专利权人许可,实施其专利即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。
当然,也存在不侵权的例外,比如先使用权和科研目的的使用等。
专利保护采取司法和行政执法“两条途径、平行运作、司法保障”的保护模式。
该地区行政保护采取巡回执法和联合执法的专利执法形式,集中力量,重点对群体侵权、反复侵权等严重扰乱专利法治环境的现象加大打击力度。
商号权即厂商名称权,是对自己已登记的商号(厂商名称、企业名称)不受他人妨害的一种使用权。
企业的商号权不能等同于个人的姓名权(人格权的一种)。
此外,如原产地名称、专有技术、反不正当竞争等也规定在巴黎公约中,但原产地名称不是智力成果,专有技术和不正当竞争只能由反不当竞争法保护,一般不列入知识产权的范围。
比较:著作权、商标权和专利权三者的不同
比较:著作权、商标权和专利权三者的不同大家对著作权、商标权和专利权有多少了解呢?他们三者有何不同?下文是比较三者的不同,希望对大家有所帮助!著作权既是版权。
商标权是商标专用权的简称,是指商标主管机关依法授予商标所有人对其注册商标受国家法律保护的专有权。
专利权是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权,是知识产权的一种。
那么,著作权和商标权,专利权有什么不同?(1)保护对象不同:著作权保护的是供人们欣赏、适用的作品,保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身;商标权保护的是用于区别不同生产经营者和不同商品的商品和服务标记;专利权保护的是发明创造。
属于思想/观点内容范围,保护发明、实用新型和外观设计三种类型。
(2)保护的条件和要求不同:著作权法可以保护两部主题相同的作品,只要这些作品具有独创性;商标法不会保护在同一种或同一类商品上的两个相同的商标;专利法不保护主题内容相同的两个发明创造。
(3)权利产生方式不同:著作权是自动生成的,创造完成就自动享有版权;商标权和专利权都必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
(4)权利内容不同:著作权的内容包括人身权和财产权两个方面;商标权内容包括专用权、禁止权、标示权、许可权、转让权等;专利权包括实施许可权、标示权、转让权等内容。
(5)权利保护期限不同:著作权中的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制,其他权利的保护期(除特殊作品外),如果是公民的作品为作者终生及其死亡后50年,截止于作者死亡后第五十年的12月31日,如果是单位的作品则为发表后50年,截止于作品首次发表后第五十年的12月31日;商标权的保护期限为10年,从商标核准登记起计算,期满后可通过一定手续延伸保护期;专利权的保护分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。
专利权、商标权、著作权、的异同
专利权、商标权、著作权、的异同如今,创业创新浪潮不断深入社会方方面面,而在信息技术不断发展过程中知识产权被侵犯的事件也时有发生。
李克强总理在今年夏季达沃斯论坛上也曾提到,“双创”需要知识产权得到严格保护。
那你了解知识产权的专利权、商标权、著作权的异同,知道创业中选择哪个保护自己的权益吗?一、什么是专利权、商标权、著作权?专利权,指专利权人对发明创造享有的专利权。
商标权是指商标所有人对其商标享有的专有权利。
著作权是指公民、法人和其他组织对所创作的文学、艺术和科学领城内的作品依法享有的专有权利。
二、专利权权、著作权和商标权的异同1、相似点:著作权与商标权同属知识产权,它们之间存在相似之处。
(1)客体的相似性、专有性:都是对于无形资产的一种作品的保护,法律规定主体行使权利。
(2)地域性和时间性特征,作品一般会有地域与时间的限制。
2、不同点:(1)取得权利的方式不同专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生专利权。
商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。
著作权有自发性,世界上少数国家要求履行登记注册手续。
(2)权利的保护期限不同我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。
我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,这实际上是我国对商标权提供了无限期的保护。
我国《著作权法》规定公民作品的著作财产权的保护期为作者终生及死后50年。
(3)客体不同专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新技术方案。
商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身。
申请注册的商标依法必须具有显著的特征,且用于商业用途。
著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的思想分享。
不同的权益对待不同类型的作品,我们应该合理了解这些权益的不同之处,保护好企业的知识产权。
著作权、专利权与商标权的异同和有关人身权利的差异
著作权、专利权与商标权的异同和有关人身权利的差异摘要:人们习惯于将著作权和专利权、商标权进行对比,并因此将知识产权划分为两大部分,即文学艺术产权和工业产权。
其主要区别为著作权的人身权利色彩比较重,而工业产权很少有人身权利的内容。
关键字:著作权、专利权、商标权、人身权利一、相同点:著作权与专利权、商标权同属知识产权,它们之间有许多相同之处。
举其荦荦大者,有如下几个方面:①它们的客体都是无形的财产;②这些对知识产品的专有权利都是法律所赋予的;③它们都具有专有性、地域性和时间性特征。
二、不同点1.著作权与专利权的不同(1)取得权利的方式不同专利权只有当专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生。
对于两个以上各自独立完成的内容相同或近似的发明申请,我国《专利法》规定,专利权授予在先申请人,有些国家专利法规定授予最先发明人。
而著作权则不然,世界上多数国宝,包括我国在内,则采取自动产生的原则,世界上只有少数国家要求履行登记注册手续。
著作权只强调作品表现形式的独创性。
因此,两个以上各自独立完成创作的作品,只要其思想内容的客观表达形式不同,即便思想内容雷同,也可以自动产生著作权。
(2)客体不同专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新的技术方案,而著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的客观表达形式。
(3)权利的保护期限不同:我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。
而我国《著作权法》规定公民作品的著作财产权的保护期为作者终生及死后50年。
2.著作权与商标权的不同(1)取得权利的条件不同著作权依“自动保护”原则自动产生,不需办理任何法律手续,即可受到法律保护。
但商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。
(2)客体不同商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。
涉及著作权和专利权的典型案例
涉及著作权和专利权的典型案例一、案例背景在现代社会中,知识产权保护已经成为一个越来越重要的话题。
著作权和专利权是其中两个重要的方面。
在实际生活中,许多案例都涉及到了这两个方面。
本文将以一起典型案例为例,介绍著作权和专利权的基本概念、相关法律规定和具体应用。
二、案例描述某公司开发了一种新型电子产品,并申请了该产品的专利。
该产品的设计非常独特,能够有效地解决市场上其他同类产品存在的缺点,并且得到了消费者的广泛认可和好评。
但是,在市场上出现了一些仿冒品,它们与原始产品几乎一模一样,只有微小的区别。
这些仿冒品不仅侵犯了该公司的专利权,还可能侵犯了其著作权。
三、著作权和专利权概述1. 著作权著作权是指对于文学、艺术和科学作品享有的法律保护。
这些作品包括文字、音乐、绘画、雕塑等等。
根据《中华人民共和国著作权法》,著作权人享有复制、发行、出租、展览、表演等权利。
任何未经著作权人允许的侵犯行为都是违法的。
2. 专利权专利权是指对于某一项发明或实用新型的独占性使用权。
专利保护的是技术创新,而不是艺术创作。
根据《中华人民共和国专利法》,专利权人享有在其专利范围内排除他人从事生产、销售等活动的独占性使用权。
四、法律规定1. 侵犯著作权的行为根据《中华人民共和国著作权法》,以下行为都属于侵犯著作权:(1)未经著作权人许可,擅自复制、发行、出租、展览、表演等;(2)篡改或者变造已经发表的作品;(3)未经著作权人许可,将其作品演绎成其他形式;(4)未经著作权人许可,在信息网络上传播其作品。
2. 侵犯专利权的行为根据《中华人民共和国专利法》,以下行为都属于侵犯专利权:(1)未经专利权人许可,生产、销售、使用其专利产品;(2)未经专利权人许可,将其专利产品用于生产其他产品;(3)在其专利范围内制造、销售或者使用他人已经获得授权的同类产品。
五、案例分析1. 著作权侵犯在该公司的电子产品中,可能包含了一些具有著作权保护的内容,比如软件程序和设计图纸等。
知识产权的基本概念和分类
知识产权的基本概念和分类知识产权是指由法律保护的智力成果,它们通常可以包括以一种或多种形式表现的创造性思想,如专利、商标、著作权和工业设计等。
知识产权是推动经济发展、创新和竞争的重要力量。
基本的知识产权概念和分类如下:概念:1.专利:专利是一种独占性的权利,即国家授予专利申请人对专利标的在规定期限内占有、使用、许可或转让的权利。
专利是针对发明、实用新型和外观设计的,主要目的是防止他人复制和商业使用专利权人的发明或创新。
2.商标:商标是指商家或组织可以在市场上展示自己的标识。
商标用于识别商品或服务的来源。
商标可以是一种字母、数字、符号、图形或组合,使其在消费者心目中与其它竞争品牌区分开来。
3.著作权:著作权是指作者或其继承人授予其他人复制、出版、分发、展示或表演其著作的权利。
著作权通常适用于文学、音乐、艺术、电影、软件编程等作品。
保护著作权的主要目的是鼓励和促进创作和发行多样性文化产品。
4.工业设计:工业设计是指给产品的外观、结构或用户体验增加价值的创造过程。
工业设计可以使产品更有吸引力和实用性,从而促进销售和用户忠诚度。
分类:1. 产权分类:根据产权所属的主体,知识产权可以分为两类,即个人产权、集体产权、国家所有产权,其中以个人产权最为常见。
2. 专利分类:专利可以分为:发明专利、实用新型专利和外观设计专利。
其中,发明专利是对发明者的发明所进行的保护。
它是技术合理性、创新性和实用性的体现。
实用新型专利是针对实用技术领域的新型产品、设备、制品及其改进。
外观设计专利则是专利保护设计产品的外观美感和款式。
3. 商标分类商标通常被分类为四种类型,即: 文字商标、图形商标,文字加图形商标和三维商标等。
4.著作权分类:著作权通常被分类为文学著作权、音乐著作权、戏剧著作权、美术著作权和影视著作权。
结尾:总之,知识产权是创新和经济活动的重要组成部分。
对于企业和个人来说,保护知识产权非常重要,因为它维护了知识产权拥有者在市场上的优势地位,有效地推动了新技术的发展和商业活动的繁荣。
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一、专利和著作权的区别是什么
著作权是指公民、法人和其他组织对所创作的文学、艺术和科学领域内的作品依法享有的专有权利。
专利权是指专利权人对其发明、实用新型和外观设计依法享有的专有权利。
著作权和专利权的不同之处主要表现为:
(1)保护的对象不同。
著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。
专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。
(2)保护的条件和要求不同。
由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。
(3)权利产生方式不同。
著作权通常可以自动产生,不必经过任何登记或审查程序;专利权则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
(4)权利内容不同。
著作权的内容包括人身权和财产权两方面;而专利权仅包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权内容,不包括人身权内容。
(5)权利保护期限不同。
如前所述,对著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年;专利权的保护期分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。
代理商标注册、商标变更,商标转让,商标复审,外观专利申请,知识产权代理,专利申请,著作版权申请认证,驰名商标协助办理。
二、著作权权利纠纷
处理方式
根据《著作权法》第54条规定,著作权纠纷可以调解,也可以根据当事人达成的书面仲裁协议或者著作权合同中的仲裁条款,向仲裁机构申请仲裁。
当事人没有书面协议,也没有在著作权合同中订立仲裁条款的,可以直接向人民法院起诉。
仲裁协议
两种类型:
其一是在著作权合同中订立的仲裁条款。
仲裁条款是双方当事人在争议发生之前订立的,是当事人在签订著作权合同时,就解决争议的方式在合同中预先约定愿意把将来在履行合同时可能发生的争议提交仲裁解决的一项内容。
其二是以其他方式单独订立的仲裁协议。
它是当事人在争议发
生之前或者发生之后,专门签订的愿意将纠纷提交仲裁解决的协议。
无论是仲裁条款还是以其他方式单独订立的仲裁协议,也无论是涉及未来的争议还是既存争议的仲裁协议,其作用
是相同的,在法律上具有同等效力。
权利诉讼
诉讼时效
是指法律规定的提起诉讼的有效期间。
超过法律规定的有效诉讼时效期间提起的诉讼,人民法院不予支持。
诉讼时效制度
依最高人民法院“侵犯著作权的诉讼时效为两年,自著作权人知道或者应当知道侵权行为之日起计算”的解释,侵犯著作权的诉讼时效适用《中华人民共和国民法通则》规定的诉讼时效制度。
诉讼时效制度的核心是权利人在知道或者应当知道民事权利被侵犯之日起,两年期间向人民法院提起保护民事权利的诉讼请求,即,权利人应当主动积极维护自己的合
法权益,超过两年诉讼时效期间权利人提起请求保护民事权利的诉讼请求,人民法院不予保护。
然而,最高人民法院的解释在规定其适用《中华人民共和国民法通
则》规定的诉讼时效制度时,又规定侵犯著作权的诉讼时效不适用《中华人民共和国民法通则》规定的诉讼时效制度。
诉前权利保全
诉前财产保全
(一)必须是情况紧急,不立即采取财产保全将会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害。
(二)必须由利害关系人向财产所在地人民法院提出申请,法院不依职权主动采取财产保全措施。
(三)申请人必须提供担保,否则,法院驳回申请。
申请停止侵权或证据保全
申请责令停止侵权,申请责令停止侵权是权利人的诉前法律行为。
即,权利人在提起诉讼前先提出申请,申请人民法院责令行为人停止侵权,以及时保护、制止、减少其损失。
权利人申请证据保全,是权利人认为证据有可能灭失或者证据难以取得的情况下,为保证诉讼活动的顺利进行而向人民法院申请保全与案件事实有关的证据的法律行为。
诉讼管辖
地域管辖:《最高人民法院关于审理著作权适用法律若干问题的解释》第四条规定适用地域管辖。
即“侵权实施地、侵权复制品储藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管辖。
”
级别管辖:著作权民事纠纷案件的管辖,《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条规定:“著作权民事纠纷案件,由中级人民法院管辖。
”该条体现的是人民法院的级别管辖,即关于著作权民事纠纷案件的第一审在中级人民法院,第二审在高级人民法院。
三、著作权权利利用
转让
概念
著作权的转让,是指著作权人将其作品财产权部分或全部转移给他人所有的法律行为
特征
1、著作权转让的对象是财产权
2、著作权的转让导致著作权主体的变更
3、著作权的转让与作品载体所有权无关
许可使用
1.概念:著作权许可使用,是指著作权人将其作品许可使用人以一定的方式,在一定的地域和期限内使用的法律行为。
2.一般规定
著作权许可使用合同的主要条款(《著作权法》24条)
(1)许可使用的权利种类。
(2)许可使用的权利是专有使用权或者非专有使用权。
(3)许可使用的范围、期间。
(4)付酬标准和办法。
(5)违约责任。
(6)双方认为需要约定的其他内容。
3.特征
(1)不改变著作权的归属,被许可人取得的是使用权,不能成为著作权主体
(2)被许可人只能自己按照约定方式、地域范围和期限使用作品,不能将所获权利转让给第三人,著作权人同意的除外。
(3)著作权许可使用中,非专有使用权的许可人不能因权利被侵害而以自己的名义起诉
(4)未经著作权人同意擅自使用其著作权,或者只使用其著作权而不署明著作人,构成侵权。
合同
00001.
著作权许可使用合同
00002.
包括下列主要内容:
(一)许可使用的权利种类;
(二)许可使用的权利是专有使用权或者非专有使用权;
(三)许可使用的地域范围、期间;
(四)付酬标准和办法;
(五)违约责任;
(六)双方认为需要约定的其他内容。
2.著作权转让合同包括下列主要内容:
(一)作品的名称;
(二)转让的权利种类、地域范围;
(三)转让价金;
(四)交付转让价金的日期和方式;
(五)违约责任;
(六)双方认为需要约定的其他内容。